1
Programa de studiu la cursul „
Organizarea sistemului judiciar românesc”
1.
Jurisdicţia
şi rolul ei în statul de drept
2.
Jurisdicţia
ca serviciu public
3.
Organizarea
şi conducerea instanţelor judecătoreşti
4.
Ministerul
Public
5.
Magistraţii
instanţelor
6.
Auxiliarii
justiţiei
Bibliografie
1.
V.C.Cădere,
Tratat de procedură civilă, ad. A III-A, Ed. Naţională,
Bucureşti, 1928
2.
I.Deleanu,
Tratat de procedură civilă, Ed.Europa Nova, Bucureşti, 1995
3.
A.Iorgovan,
I.Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Constituţia României
revizuită. Comentarii şi explicaţii, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004
4.
V.M.Ciobanu,
Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Ed.Naţional,
Bucureşti, 1996
5.
GR.
Porumb, Teoria generală a executării silite şi unele proceduri
speciale, Ed.Ştiinţifică, Bucureşti, 1964
6.
S.Zilberstein,
V.M.Ciobanu, Tratat de executare silită, Ed.Lumina Lex,
Bucureşti, 2001
7.
N.Volonciu,
Tratat de procedură penală, Ed.Paideia, 1997
8.
A.Şt.Tulbure,
Angela Tatu, Tratat de drept procesual penal, Ed.All Beck,
Bucureşti, 2001
9.
T.Drăganu,
Liberul acces la justiţie, Ed Lumina Lex, Bucureşti, 2003
10.
N.Cochinescu,
Totul despre Ministerul Public, Ed.Lumina Lex, Bucureşti,
2000
11.
I.Leş,
Sisteme judiciare comparate, Ed.All Beck, Bucureşti, 2002
12.
C.Roşu,
Contractele de mandat şi efectele lor în dreptul civil şi
comercial, Ed.Lumina Lex, Bucureşti, 2003
Capitolul I –
JURISDICŢIA ŞI ROLUL EI ÎN STATUL DE DREPT
1.
Noţiunea de jurisdicţie
Sistemul judiciar, reprezintă în
orice stat democratic o componentă esenţială a civilizaţiei şi
progresului
social, constituie o importantă disciplină juridică care se studiază
azi în
majoritatea facultăţilor de drept din ţările democratice.
Conceptul de jurisdicţie are
multiple accepţiuni, două dintre acestea sunt relevante înprocesul de
înfăptuire a justiţiei şi prezintă interes pentru studiul organizării
judiciare
din orice stat democratic.Într-o primă accepţiune , termenul de
jurisdicţie
desemnează „puterea de a decide asupra conflictelor ivite între
subiecte de
drept-persoane fizice sau juridice-prin aplicarea legii”. Termenul
provine din
limba latină, de la jurisdictio, cuvînt compus din jus (drept şi dicere
(a
spune, a pronunţa, care înseamnă a pronunţa dreptul.
Într-o a doua acepţiune,
jurisdicţia desemnează totalitatea organelor prin care statul
distribuie
justiţia. Constituţia şi legea de organizare a sistemului judiciar se
referă
uneori la „instanţe” şi „tribunale” tocmai în această accepţiune.
Acestă
accepţiune a conceptului de jurisdicţie prezintă interes teoretic şi
practic
din punct de vedere al studiului organizării sistemului judiciar
2.
Delimitarea activităţii judiciare
de activitatea celorlalte autorităţi publice
În activitatea judiciară se
delimitează în mod esenţial de atribuţiile şi actele autorităţii
legiuitoare.
Deosebirile vizează organizarea, constituirea şi activitatea celor două
categorii de autorităţi precum şi existenţa unor proceduri diferite
prin care
se realizează funcţia judiciară şi legislativă.
Organele legislative se
constituie în urma alegerilor organizate conform legii fundamentale şi
legilor
organice dezvoltătoare. Mandatul organelor legiuitoare este limitat în
timp, în
prezent la o durată de patru ani, conform prevederilor Constituţiei
adoptate în
anul 1991. organele judiciare sunt numite, iar judecătorii beneficiază
de
inamovibilitate în funcţie.
Forul legislativ suprem poate fi
sesizat doar de Guvern, deputaţi, senatori şi de un număr de cel puţin
100.000
de cetăţeni cu drept de vot, art.74 alin.1 din Constituţie. Activitatea
de
elaborare a legilor reprezintă substanţa întregului organism legislativ
iar
această activitate se înfăptuieşte în baza unei proceduri specifice ce
reglementează nu numai iniţiativa legislativă, ci şi modul de adoptare
a legilor
şia hotărîrilor, trimiterea proiectelor de legi şi a propunerilor
legislative
de la o cameră la alta, medierea, promulgarea legii etc.
Sesizarea organelor judiciare se
face printr-o cerere. Din punct de vedere formal activitatea
legislativă se concretizează în
norme-legea formală-iar activitatea judiciară se materializează într-o
hotărîre-sentinţă sau decizie.
Între activitatea judiciară şi
cea legislativă există şi o interacţiune logică determinată de
imperativul unei
bune funcţionări a mecanismelor statale. Problema reală nu este aceea a
unei
„delimitări” sau „separări” rigide a „puterilor”, ci a unei fructuoase
colaborări între autorităţile statului.
Astfel, autoritatea legiuitoare
exercită un control asupra modului de organizare şi funcţionare a
instanţelor
judecătoreşti. Acest control se exercită prin normele stabilite de
forumul
legislativ privitoare la organizarea, la atribuţiile instanţelor şi la
procedura judiciară. Un asemenea control trebuie să fie destinat
optimizării
actului judiciar şi nu poate constitui în niciun caz o imixtiune în
activitatea
concretă de judecată.
Autoritatea judecătorească
exercită şi ea un control asupra „puterii” legislative, concretizat în
competenţa atribuită acesteia în materie electorală, în cauzele penale
privind
pe senatori şi deputaţi, precum şi prin interpretarea pe care
instanţele o dau
legilor cu prilejul aplicării lor.
Autoritatea judecătorească se
află într-un raport, de „dependenţă” relativă faţă de organele
administrative.
Spunem „dependenţă” relativă întrucît în activitatea judiciară
judecătorii sunt
independenţi şi se supun numai legii.
Un
alt aspect al aceleiaşi „relative dependenţe” rezultă şi din
împrejurarea că judecătorii şi procurori sunt numiţi în funcţie de
Preşedintele
României. Totuşi, o atare „dependenţă” este formală căci rolul de organ
de
disciplină revine Consiliului Superior al Magistraturii, art.134 alin.2
din
Constituţie, iar
1
numirea în funcţie a
magistraţilor se face la propunerea aceluiaşi organ, care este
veritabil
„Guvern al magistraturii”.
Autoritatea judiciară exercită un
control asupra „puterii” executive, control realizat în cadrul
procedurii
privind soluţionarea cauzelor persoanelor vătămate în drepturile lor de
către
administraţie printr-un act administrativ sau prin esoluţionarea unor
cereri în
termenul legal (procedura conteinciosului administrativ).
1.
Actul jurisdicţional şi actul
administrativ
Autonomia autorităţilor judiciare
faţă de celelate organe statale imprimă acelaşi caracter şi actului în
care se
finalizează activitatea de bază a jurisdicţiei.
În scopul prezentării
trăsăturilor particulare ale actului jurisdicţional au fost adoptate
mai multe
criterii.
a.
Criteriile formale
Un prim criteriu formal se referă
la organul emitent. În această concepţie, actul ce emană de la o
autoritate
judecătorească constituie un act jurisdicţional. Este un criteriu
formal
important, dar nu se poate ignora faptul că, nu toate acetele
pronunţate de
instanţele judecătoreşti au caracter jurisdicţional, după cum există şi
autorităţi administrative ce au căderea de a emite acte jurisdicţionale.
În actul jurisdicţional intervin
trei subiecţi: statul prin intermediul judecătorului, reclamantul şi
pîrîtul. De aici s-a tras concluzia unei
diferenţe esenţiale între cele două categorii de acte, subliniindu-se
că în
cadrul actului jurisdicţional statul nu acţionează în interes propriu,
în timp
ce în cadrul actului administratriv acţionează în favoarea sa. Altfel
spus, în
actul administrativ statul este parte în conflict, în timp ce în cazul
actului
jurisdicţional intervine pentru soluţionarea litigiului dintre alţi
subiecţi de
drept.
În cadrul criteriilor formale
trebuie să menţionăm şi desfăşurarea activităţii judiciare sub formă de
proces,
deci în cadrul unei proceduri prestabilite de lege. Aşadar, judecătorul
nu
acţionează la întîmplare în vederea soluţionării unui conflict între
particulari sau alţi subiecţi de drept, ci după o procedură riguros
determinată
de lege.
Criteriile formale, privite
izolat sau în ansamblul lor, nu sunt de natură să realizeze o
delimitare
categorică a actului jurisdicţional faţă de actul administrativ, astfel
încît
s-a recurs şi la unele criterii materiale.
b.
Criteriile materiale
Un prim criteriu vizează
finalitatea actului. Potrivit acestui criteriu, actul jurisdicţional
urmăreşte
restabilirea ordinii de drept şi armoniei sociale.
În literatura juridică mai veche
s-a considerat că activitatea juridisdicţională se particularizează
faţă de cea
administrativă prin prezenţa necesară a unei pretenţii referitoare la
existenţa
unui drept sau unei situaţii juridice subiective.
Asupra pretenţiei deduse
judecăţii, şi după aprecierea faptelor ce sunt prezentate, judecătorul
este
dator să se pronunţe printr-o hotărîre. Puterea lucrului judecat este
considerată un atribut exclusiv a actului jurisdicţional. Astfel spus,
dacă un
act dobîndeşte autoritate de lucru judecat el este un act
jurisdicţional; în
caz contrar, nu ne eflăm în prezenţa unui act jurisdicţional. Prin
urmare, fără
autoritatea lucrului judecat nu poate fi concepută nici funcţia
judiciară.
c.
Sistemul mixt
În literatura juridică s-
subliniat că nici criteriile materiale nu sunt suficiente pentru
delimitarea
actului jurisdicţional faţă de actul administrativ. O delimitare mai
riguroasă
se poate realiza doar în cadrul unui sistem mixt, adică al unui sistem
care
îmbină criteriile formale cu cele materiale.
Totalitatea criteriilor
prezentate au un caracter esenţial: existenţa unei proceduri specifice
(judiciară), existenţa unei pretenţii care conduce la o soluţie
(hotărîre)
înzestrată cu putere de lucru judecat.
2.
Conţinutul jurisdicţiei
Substanţa activităţii judiciare
se materializează în hotărîrea judecătorească, act prin care se pune
capăt unui
conflict ivit în sfera relaţiilor sociale, fiind vorba de hotărîrea
finală, şi
nu de celelalte acte emise de judecător în cursul activităţii de
soluţionare a
litigiului.
Actul final şi de dispoziţia este
precedat, în mod necesar, de un complex de acte şi activităţi
procesuale de
natură să pregătească soluţia finală. Asemenea acte au, prin natura
lor,
caracterul unor acte administrative.
Eugen Herovanu consideră că, şi alte acte,
alături de hotărîre, dobîndesc atributul de „jurisdicţionale”. În
această
categorie sunt incluse:
a)
actele
de administraţie interioară în legătură cu activitatea jurisdicţională
a magistratului, în care ar intra diverse măsuri dispuse de judecător,
din
oficiu sau la cerere, cum ar fi punerea sigiliilor,
b)
actele
ce pregătesc hotărîrea sau care dezleagă diverse chestiuni în
legătură cu lucrările întocmite între cerere şi hotărîre.
Toate acestea constituie acte jurisdicţionale
în sens
larg.
Referirea noastră la conţinutul
jurisdicţiei nu ar fi completă fără formularea unor succinte
consideraţii şi cu
privire la ctivitatea realizată de judecător în cadrul proceurii
necontencioase
(Codul deprocedură civilă consacră, în Cartea a III-a, unele dispoziţii
generale privitoare la procedurile necontencioase).
Jurisdicţia necontencioasă îşi
are originea în dreptul roman. La început,
atribuţiile cu caracter neconteincios au fost încredinţate notarilor,
iar apoi
magistraţilor.
Conceptul de jurisdicţie
determină ceea ce în dreptul modern denumim jurisdicţie conteincioasă,
deoarece
funcţia esenţială a jurisdicţiei este soluţionarea unui litigiu în care
intervin părţi cu interese contrare. Jurisdicţia graţioasă sa
jurisdicţia
voluntară sunt sintagme adoptate de-a lungul timpului tocmai pentru a
demarca
jurisdicţia propriu-zisă (conteincioasă) de jurisdicţia necontencioasă.
Delimitarea jurisdicţiei contencioase de jurisdicţia graţioasă sau
voluntară
prezintă importanţă teoretică şi practică şi în determinarea naturii
juridice a
actelor adoptate în cadrul procedurii necontencioase.
În
realizarea unei demarcaţii pertinente între jurisdicţia contencioasă
şi cea graţioasă este prezenţa sau, dimpotrivă, absenţa unui litigiu.
Existenţa
unei pretenţii ce antrenează un litigiu între două părţi relevă
acţiunea
procedurii contencioase. Jurisdicţia graţiosă se caracterizează prin
absenţa
unui litigiu, şi, pe cale de consecinţă, a unor părţi cu interese
contrare. În
cadrul acestei proceduri, cererea adresată judecătorului nu se îndreptă
împotriva unui adversar. De aceea se spune că procedura
|