1
Introducere
Instituţia probelor este calificată
ca o instituţie centrală a procesului civil, probele fiind deosebit de
importante pentru protecţia şi ocrotirea drepturilor subiective civile.
Încă
din dreptul roman s-a consacrat adagiul: “idem est non esse et
non probari”,
deci a nu fi sau a nu fi probat este tot una. Tocmai de aceea se
vorbeşte
despre un drept subiectiv procesual - dreptul la probă, care dublează
şi
intăreşte dreptul subiectiv substanţial.
Considerând că un proces este un
duel al probelor parţilor, putem spune că probele au importanţă atât
pentru
judecător cât şi pentru părţi.
Întrucât nu poate rezolva litigiul
dedus judecăţii numai pe baza afirmaţiilor părţilor, acestea trebuind
să fie
dovedite, urmează ca pe baza acestora judecătorul să-şi formeze
convingerea intimă
şi să pronunţe hotărârea. În prezent,
judecătorul nu se poate refugia în spatele insuficienţei probei pentru
a
respinge o cerere, chiar dacă în trecut era inactiv in căutarea
probelor.
Judecătorul va putea ordona dovezile pe care le va găsi de cuviinţă,
chiar dacă
parţile se împotrivesc, obligaţie înscrisă în art. 130 alin. 2 Cod
procesual
civil, corelată cu dispoziţia înscrisă în art. 129 alin. 2.
Cât priveşte partea, nu este
suficient să fie sau să se pretindă titularul unui drept pentru a
obţine o
satisfacţie în faţa instanţei. Deşi dreptul subiectiv nu depinde în
existenţa
sa de probă, există totuşi o dependenţă pe planul eficacităţii,
întrucât
absenţa probei nu permite titularului probei să invoce în mod eficace
dreptul
său şi să obţină recunoaşterea efectelor juridice care îi sunt ataşate.
Capitolul I
Noţiuni
generale despre probe
Definirea noţiunii de probă
În literatura juridică şi în practica juridică,
noţiunea de probă este folosită cu mai multe sensuri.
Într-un
prim sens, prin probă se
înţelege acţiunea prin care se poate ajunge la stabilirea
faptelor sau
împrejurărilor care au dat naştere conflictului dintre părţile in
litigiu; privită
din acest sens, noţiunea de probă este legată de ideea de sarcină a
probei.
Într-un
al doilea sens, prin probă
se înţelege mijlocul prin care, în cauzele supuse
judecăţii, se poate ajunge la
stabilirea adevărului; în acest sens, noţiunea de probă se referă
la
mijloacele de probaţiune judiciară admise de lege: înscrisurile,
depoziţiile
martorilor, mărturisirea uneia dintre părţi, cercetarea la faţa locului.
Într-un
al treilea sens, prin noţiunea de
probă se înţelege rezultatul acţiunii de
probaţiune
judiciară; din acest punct de vedere se spune că proba este
completă sau
incompletă, convingătoare sau neconvingătoare.
În mod obişnuit, noţiunea de probă e folosită în
cel de-al doilea sens, adică în înţelesul de mijloace de probaţiune
judiciară.
În literatura juridică se mai vorbeşte şi de un
alt înţeles al noţiunii de probă, şi anume acela de fapt
probator, adică un fapt
material care, odată dovedit printr-un mijloc de probă, este utilizat,
la
rândul său, pentru a stabili existenţa sau neexistenţa unui alt fapt
material,
determinant în soluţionarea pricinii. Din
acest punct de vedere, faptele se
împart în:
·
Fapte
principale( facta probanda sau res
probantae) care constituie
raportul litigios dedus judecăţii şi care trebuie dovedite;
1
·
Fapte
probatorii( facta probantia sau res
probantes) care nu constituie raportul litigios
dar care contribuie la dovedirea exiistenţei sau inexistenţei
raportului
litigios.º
Importanţa probelor în procesul
civil
Având de rezolvat un conflict între două părţi cu
interese contrarii, instanţa de judecată trebuie să cunoască
adevăratele
raporturi dintre părţi, drepturile şi obligaţiile acestora, precum şi
să
stabilească faptele şi împrejurările care au dat naştere conflictului.
Afirmaţiile, recunoaşterile sau negările părţilor
au, în cadrul unui proces civil, impotanţa lor. Acestea singure nu pot
forma
convingerea intimă a judecătorului asupra fondului cauzei, pentru că
fiecare
parte litigantă afirmă, recunoaşte sau neagă ceea ce-i convine pentru a-şi aduce câştig de cauză.
De aceea, stabilirea adevărului şi justa
soluţionare a fiecărei cauze civile nu se poate face decât pe bază de
probe.
Dacă judecătorul cunoaşte sau se presupune că ar
cunoaşte legea, el este însă
străin de adevăratele raporturi dintre părţi.
Probele sunt mijloacele cu ajutorul cărora se poate ajunge la
stabilirea
existenţei sau neexistenţei actelor şi faptelor de care depinde
recunoaşterea
drepturilor sau intereselor ce formează obiectul neînţelegerii dintre
părţile
aflate în litigiu.
Importanţa
probelor în cadrul procesului civil se relevă şi cu ocazia controlului
judiciar. Numai dacă se sprijină pe dovezi întemeiate şi apreciate ca
atare,
hotărârile pronunţate de instanţele inferioare vor rezista controlului
exercitat de instanţele ierarhic superioare; în caz contrar hotărârile
în care
din probele administrate nu se poate trage o concluzie justă sau
anumite fapte
au fost declarate ca fiind stabilite fără a avea dovezi suficiente, în
urma
administrării de noi probe în apel, pot fi desfiinţate. Dacă soluţia
dată în
cauză este rezultatul unei greşeli grave de fapt, decurgând dintr-o
apreciere
eronată a probelor administrate, sau rezultatul omisiunni instanţei de
a se
pronunţa asupra unei dovezi administrate, care este hotărâtoare pentru
dezlegarea pricinii, în recurs, asemenea hotărâri pot fi casate.
º G. Boroi „
Administrarea dovezilor, în Codul de
procedură civilă comentat şi ordonat”; Editura All; Bucureşti 1994;
p 254
Obiectul probei
Prin obiect
al probei se înţelege ansamblul
actelor şi faptelor ce urmează a fi stabilite într-o anumită cauză
pentru ca
aceasta să poată fi just soluţionată.
Obiect al probaţiunii judiciare poate fi orice act
sau fapt cu semnificaţia judiciară din care se poate deduce naşterea,
modificarea sau stingerea raporturilor juridice civile litigioase.
Din principiul că în faţa instanţei trebuie
dovedite numai faptele şi împrejurările care au dat naştere litigiului
dintre
părţi, rezultă că normele de drept nu pot constitui obiect al
probaţiunii
judiciare. Aplicare normelor de drept la faptele stabilite este în
sarcina
judecătorului care cunoaşte sau este presupus ar cunoaşte legea.
Părţile au dreptul să indice, să discute sau să
interpreteze legea, însă prin acestea ele nu fac act de probaţiune
judiciară,
ci participă numai la pregătirea materialului pe baza căruia
judecătorul îşi va
îndeplini sarcina sa de a face aplicarea normelor de drept în cazul
supus
judecăţii.
De aici trebuie reţinut faptul că normele de drept
se invocă şi se interpretează dar nu se probează.
Numai în mod excepţional când în faţa unei
instanţe judecătoreşti se invocă existenţa şi se cere aplicarea unei
legi
străine, partea care cere acest lucru trebuie să facă dovada existenţei
şi
cuprinsul acestei legi.¹
În procesul civil, faptele care trebuie să fie
dovedite sunt fie fapte materiale, fie fapte psihologice.
Faptele
materiale sunt faptele care se
exteriorizează cum ar fi: cauzarea unui prejudiciu unei persoane prin
vătămarea
corporală; distrugerea unei clădiri, rănirea unui animal; sau cauzarea
unui
prjudiciu ca rezultat a unei inundaţii, cutremur, furtună.
Faptele
psihologice sunt faptele care nu
se pot exterioriza, ele fiind deduse de rezultatul lor. De exemplu:
dolul, reaua
credinţă, voinţa de a vătăma, etc.
¹ I.
Nestor Principiul
jura novit curia în cazul aplicării
legii străine, în „Studii şi
cercetări juridice” p. 293
|