1
I
Noţiunea
normei juridice
Norma juridică şi norma
juridică şi „regula juridică”
în doctrina juridică are acelaşi înţeles. Literatura franceză, fără să
înlăture
cuvîntul „normă” l-a consacrat pe cel de „regulă”. Din contra în
doctrina
română este consacrată denumirea de „normă juridică”.
Norma
de drept este elementul primar al oricărui sistem de drept. Normele se
grupează
în instituţii de drept, instituţiile în ramuri, ramurile în părţi ale
sistemului, iar părţile în sisteme.
Norma
juridică este una categoriile centrale ale dreptului, atît ca părticică
fundamentală a sistemului de drept pozitiv cît şi ca obiect de
cercetare a
ştiinţei dreptului în general şi a teorii şi filosofii dreptului în
social.
Obligatorie”.
În concepţia lui J. Masguelin, „potrivit cu definiţia cea mai generală
şi cea
mai obiectivă, regulă de drept este orice punct investit cu forţa
obligatorie
şi care are ca obiect de a crea drepturi şi, corelativ, obligaţii, care
sunt
modurile de creare a acestui precept, puterea sa şi destinatorii săi” 1.
Regulile
de drept nu iau naştere decît cu condiţia că oamenii să formeze un grup
pe
„baza unei societăţi veritabile care implică scop social specific,
organizare
şi ierarhie, explică Jean Dabin.
Normă
juridică poate fi numită doar acea normă socială ce conţine o regulă de
conduită, stabilită sau autorizată de stat, menită să reglementeze cele
mai
importante domenii de activitate umană şi ocrotită, în caz de
necesitate, de
forţă coercitivă a statului. 2
O
altă definiţie este dată de Nicolae Popa, care consideră că norma
juridică
poate fi definită ca: „o regulă generală şi obligatorie de conduită, al
cărui
scop este acela de a asigura ordinea socială, regulă ce poate fi adusă
la
îndeplinire pe cale statală, în caz de nevoie prin constrângere”.
__________________________________________________________________________________
1.
Gheorghe
Lupu Gheorghe Avornic „Teoria generală a
dreptului”, editura Lumina, Chişinău 1997, p. 61
2.
Boris
Negru „Teoria generală a dreptului şi statului”,
Chişinău 1999, p.144
Ioan
Ceterchi defineşte norma juridică ca: „element constitutiv al dreptului
este o
regulă de conduită, instituită de puterea publică sau recunoscută de
aceasta, a
cărei respectare este asigurată la nevoie, prin forţa coercitivă a
statului. 3
În
viziunea lui Ion Dogaru, „norma juridică este o regulă de conduită
generală,
impresională şi obligatorie care exprimă voinţa electoratului înfăţişat
de
organul legislativ, regulă al cărei scop este de a asigura ordinea
socială şi
care poate fi adusă la îndeplinire pe cale statală, la nevoie prin
constrângere”.
După
părerea lui Dumitru Baltag „ norma juridică ca element constructiv al
dreptului
este o regulă de conduită, instituită de puterea publică sau
recunoscută de
aceasta, a cărei respectare este asigurată la nevoie prin forţa
corectivă a
statului”
Din
analiza atentă a acestor definiţii putem degaja următoarele idei:
a)
normele juridice sînt stabilite sau autorizate de către organele
competente ale
statului.
b)
norma juridică are un caracter general.
c)
norma de drept are menirea de a reglementa o relaţie apare, singulară,
ci nu un
tip de relaţii.
d)
norma de drept este prevăzută să reglementeze conduita oamenilor
printr-un tip
special de relaţii, legătură la care participanţii rezidă în drepturi
şi
îndatorii reciproce.
e)
un incendiu specific al normelor juridice este ocrotirea lor prin
constrîgerea
de stat.4
__________________________________________________________________________________
3.
Ioan
Ceterchi „Ioan Craiova”. „Introducerea în teoria
generală a dreptului”, editura ALL, Bucureşti 1993 p.35
4.
Boris
Negru „Teoria generală a dreptului şi statului”,
Chişinău 1999 p.145-146
II
Trăsăturile caracteristice ale normei juridice.
Giorgio
del Vecchio consideră că trăsăturile normei juridice sunt
bilateralitatea şi
generalitatea. Alex Will reţine caracterul coercitiv, statal şi
abstract al
normei al normei juridice, cel din urmă implicând generalitatea,
permanenţa şi
impersonalitatea.
Nicolaie
Popa dezvoltă patru caractere alei normei juridice: general şi
impersonal,
tipic, implicaţia unui raport intersubiectiv şi caracterul obligatoriu.
După
părerea unor autori normei juridice îi sunt inerente următoarele
trăsături
caracteristice, fără de care ea nu poate fi concepută:
a)
caracterul statal;
b)
caracterul coercitiv;
c)
generalitatea normei
juridice
d)
caracterul obligatoriu.
a.
Caracterul statal.
Cunoaştem că fenomenul juridic nu poate separa de cel statal, şi
invers. O
regulă de conduită devine regulă de drept numai în măsura în care
substanţa ei
este voinţa statală, adică poartă pecetea autorităţii publice.
Caracterul
statal al regulilor de drept rezultă în primul rînd din elaborarea lor
de către
stat, prin procesul de legiferare în special. Deci în acest caz ele
constituie
voinţa organului competent a le elabora, deci sunt opera acestuia. Dar
unele
reguli sociale pot fi recunoscute şi validate de către stat. Deci ele
nu sunt
create de organele componente ci numai recunoscute, act care le schimbă
substanţa.
Aşadar
o regulă de conduită socială poate deveni voinţă de stat, prin
elaborarea ei de
către organul component, prin recunoaşterea şi validarea sau prin
acceptarea
ei, ceea ce implică şi validarea.
b.
Caracterul coercitiv. Dreptul se realizează în
chip liber. Aceasta este
regula. Constrângerea este o excepţie. Ea îmbracă haina răspunderii
juridice.
În statul de drept ea se realizează numai pe baza regulii de drept şi
în
limitele ei.
Mijloacele
de realizare a constrângerii sunt multiple şi aparţin administraţiei şi
justiţiei în special: judecătorul, procurorul, poliţistul, instituţia
penitenciară. În statul de drept ei reprezintă speranţa şi siguranţa
cetăţeanului. Sunt stâlpii democraţiei. În regimurile despotice sunt
figuri
demonice.
Caracterul
coercitiv este inerent normei juridice.
Împreună
cu substanţa statală a normei juridice, caracterul ei coercitiv o
individualizează cel mai bine în cîmpul social normativ şi o fac să se
deosebească mai ales de norma morală.
c.
Generalitatea normei juridice. Este o trăsătură care în
literatura de
specialitate adesea este tratată diferit. Generalitatea normei de drept
rezultă
din caracterul său abstract, tipic, impersonal şi permanent. Ea nu
reglementează situaţii concrete şi creează tipare, în care intră un
număr
nelimitat de cazuri concrete, repetabile în timp şi spaţiu
aplicarea
normei juridice rămâne deschisă tuturor persoanelor care se găsesc în
situaţia
diferită în prealabil de lege. Regula are un caracter permanent care îi
asigură
generalitatea. Ea subzistă pîne cînd este aprobat şi posedă o
virtualitate de
aplicare la un număr indeterminat de ipoteze viitoare.
d.
Caracterul obligatoriu. Se traduce simplu în ideea
că regula de drept
trebuie respectată. Elaborată în vederea unui scop determinat
încălcarea ei ar
contraveni finalităţii sale. Întreaga activitate umană se desfăşoară
sub semnul
unui ţel, care dă sens vieţii individuale ca şi vieţii colective.
Caracterul
obligatoriu se asigură, dacă este cazul, prin constrângerea statală.
Natura
obligatorie a normei de drept asigură finalitatea ei.
În
literatură de specialitate sunt reţinute şi alte trăsături alei normei
juridice, cum ar fi caracterul „interubiectiv”, „prescriptiv”, clar şi
precis”.
III Consideraţii
generale
privind clasificarea normei juridice
A
clasifica –înseamnă a defini categorii într-un domeniu, respectiv a
clasifica
normele juridice înseamnă a le grupa pe categorii spre a li se
recunoaşte ceea
ce deosebeşte o categorie de nore juridice de altă categorie.
Problema
clasificării normelor juridice prezintă interes atît teoretic, cît şi
un
interes practic.
Interesul
teoretic rezidă în ideea potrivit căreia prin clasificare se explică
poziţia
normei de drept în sistemul dreptului, dar şi ceea ca aceasta
constituie o bază
pentru generalizări în cadrul ştiinţelor de ramură.
Interesul
practic –operaţiunea contribuie la stabilirea rolului diferitor reguli
de drept
în reglementarea relaţiilor sociale pe plan juridic, adică în
prescrierea
comportamentului ce trebuie urmat.
Plenitudinea
şi corectitudinea clasificării depinde de alegerea corectă a
criteriilor ce
stau la baza acestui grup.
După
părerea autorului rus S.S. Alexeev, factorii ce influenţează esenţial
asupra
acestui proces sunt: funcţiile dreptului şi reglementarea individuală a
relaţiilor sociale. 5
Părerea
savanţilor privind criteriile ce ar trebui să stea la baza
clasificărilor este
foarte diferită, iată de ce literatura distinge o sumedenie de
criterii.
IV Criteriile
folosite
pentru clasificarea normelor de drept
Ramura
de drept –constituie un criteriu important pentru clasificarea normelor
juridice, datorită faptului că, la rîndul său, ramura de drept are la
bază
drept criteriu fundamental domeniul relaţiilor sociale reglementate şi
unele
criterii auxiliare precum: metoda de reglementare, principiile de
ramură etc.
_____________________________________________________________________________________________
5.
Алексеев С.С «Теория
государства и права» Изд. «Юрист», москва
1985
Potrivit
acestui criteriu normele juridice pot fi:
1.
Norme de drept
constituţional;
2.
Norme de drept penal;
3.
Norme de drept civil;
4.
Norme de dreptul muncii
etc.
Forţa juridică a actului
normativ –în care sunt cuprinse
normele juridice constituie şi aceasta un criteriu important. În
dependenţă de
forţa juridică a actului normativ în care sunt cuprinse, în legi care
la rândul
său se subîmpart în:
a)
Norme juridice cuprinse în
Constituţie;
b)
Norme juridice cuprinse în
legi organice;
c)
Norme juridice cuprinse în
legi ordinare;
d)
Norme juridice cuprinse în
hotărâri;
e)
Norme juridice cuprinse în
decrete;
f)
Norme juridice cuprinse în
ordonanţe;
g)
Norme juridice cuprinse în
alte acte normative.
Distincţia prezintă o mare
importanţă mai ales atunci cînd o relaţie cade
sub incidenţa mai multor norme cuprinse în acte normativ –juridice
diferite.
Astfel va fi aliate norma ce se conţine în actul forţă juridică mai
mare.
Structură logică luată
drept criteriu clasifică normele juridice în:
1. Norme juridice complete –sunt acele
norme care conţin în textul lor cele trei elemente de structură logică:
2. Nore juridice incomplete –sunt acele ce se
caracterizează
prin lipsa unui element al structurii, element ce poate fi găsit sau în
alt act
normativ.
Sfera de aplicare tot
constituie un criteriu de clasificare a normelor
juridice.
1. Normele generale -au sfera cea mai largă
de
aplicare, cu tendinţă de a epuiza întreaga arie a sistemului de drept.
Uneori
se spune că aceste norme formează dreptul comun. Multe norme din codul
civil
reprezintă dreptul comun unele relaţii din dreptul comercial sau din
alte
ramuri.
2. Normele speciale -sunt acelea cere îşi
limitează
efectul la raporturi şi arii bine determinate. De exemplu, partea
specială din
dreptul penal se ocupă în mod concret de diferite categorii de
infracţiuni.
Acelaşi lucru l-am putea spune şi despre normele juridice care
constituie
partea specială din Dreptul civil sau despre procedurile speciale din
Codul de
procedură civilă etc.
3. Normele de excepţie -se abate de la regula
generală.
În acest sens în art.1191 al Codului civil din România, sunt excepţiile
în
materia probei cu martori. Aici se întâlnesc şi excepţii la excepţii
care duc
la regula generală. 6
După criteriul conduitei
pe care subiectele de drept trebuie să o aibă
într-o anumită relaţie socială se disting:
1. Norme juridice
imperative -care impun o anumită acţiune sau
inacţiune şi de aceia se mai numesc şi categorice.
Ele sunt normele de la
care nu se poate deroga şi ceea ce le este specific
este faptul că odată împlinite condiţiile prevăzute de ipoteza normei
–chiar
dacă aceasta depinde de voinţa subiectului –comandamentul cuprins în
dispoziţie
se adresează destinatorului, în mod categoric. Dispoziţia normei
intervine în
mod necondiţionat. Odată ce contractul a fost încheiat se aplică în mod
necondiţionat norma legală sau cauza contractului. Actul juridic de
drept
public sau privat încheiat cu încălcarea unei norme imperative este
nul. Sunt
imperative normele care interesează bunele moravuri, normele de
protecţie. Ele
sunt destinate să asigure moralitatea. Este vorba de o morală medie, un
minimum
de morală. Normele care privesc capacitatea juridică a persoanei fizice
sunt
norme imperative. 7
___________________________________________________________
6. Maria Dvoracek, Gheorghe Lupu
„Teoria generală a dreptului”, editura Fundaţiei Chemare Iaşi 1996
7. Sofia Popescu „Teoria generală a
dreptului”,
editura Lumina Lex, Bucureşti 2000
La rîndul lor normele
imperative pot fi:
a) Norme onerative –care
prescriu în mod expres obligaţia săvârşirii unei
acţiuni. Drept exemplu ne poate servi aliniatul (4) al art.48 al
Constituţiei
Republicii Moldova prevede: „Copiii sînt obligaţi să aibă grijă de
părinţi şi
să le acorde ajutor”.
b) Normele prohibitive
–sunt acele care interzic săvârşirea unei acţiuni, a
unei fapte. Acestei categorii de norme juridice îi aparţin marea
majoritate a
normelor de drept penal, numeroase norme de drept administrativ ş.a.
Astfel de normă
prohibitivă este cea prevăzută de Codul familiei, care
arată că „este oprită căsătoria între rude în linie dreaptă, precum şi
în linie
colaterală pînă la al patrulea grad”.
Împărţirea normelor în
onerative şi prohibitive nu trebuie văzută mecanic,
întrucât depinde din ce punct de vedere abordăm norma pentru a vedea
dacă
interzice sau obligă săvârşirea unei acţiuni. De exemplu, interzicând
căsătoria
între anumite persoane, norma juridică dă dreptul organelor de stat să
anuleze
căsătoria încheiată cu încălcarea dispoziţiilor.
Deci fiind normă
prohibitivă ea devine onerativă pentru organul de stat.
Normele penale interzic săvârşirea unei acţiuni dar în acelaşi timp
obligă
organele de stat să urmărească şi să sancţioneze pe infractor.
2. Norme juridice
dispozitive
-sunt acele
norme care acordă posibilitatea unui larg compartiment subiecţiilor de
drept,
adică normele care nici nu obligă nici nu interzic o acţiune.
Astfel dreptul de recurs
al părţilor în proces este o normă dispozitivă
pentru că lasă la aprecierea părţilor dacă vor uza s-au nu de această
cale de
atac.
La rîndul lor aceste norme
pot fi:
a). norme permise –sunt
acele norme care permit o anumită conduită. Ele
lasă la latitudinea subiectului de drept posibilitatea de a-şi alege
singur
comportarea şi de a-şi stabili singur poziţia într-un raport juridic.
Majoritatea autorilor
drept exemplu dau declararea apelului împotriva
sentinţelor instanţelor judecătoreşti de apel, la contestaţiile în
anulare a
hotărârilor judecătoreşti irevocabile ori la cererile de revizuirea a
hotărârilor judecătoreşti rămase definitive.
Deci normele permisive
lasă la aprecierea părţii din proces posibilitatea
de a declara sau nu apel împotriva sentinţelor pronunţate de prima
instanţă de
judecată sau de a declara recurs împotriva hotărârilor instanţelor de
apel.
b) Normele supletive –sunt
acele norme care acordă posibilitatea
subiectului să aleagă una din variantele de conduită prevăzute de
normă. Ca
exemplu ne poate servi art.19 al Codului căsătoriei şi familiei „la
încheierea
căsătoriei soţii, după dorinţa lor îşi aleg numele de familie al unuia
dintre
soţi ca nume de familie comun al lor sau fiecare soţ îşi păstrează
numele de
familie de dinainte de căsătorie”.
Mulţi autori susţin că
normele suplitive înlocuiesc tăcerile, uitările,
impreciziile voinţei private, că în cazul în care contractul este mult
sau
dispoziţiile sale sunt nesigure, părţile sau judecătorul recurg la
norma
legală.
Legiuitorul oferă celor
interesaţi, sub forma unor norme supletive,
contracte tip pregătite în întregime, adoptate nevoilor curente ca de
exemplu
contractul de vînzare, împrumut, mandat, pentru că încheierea actelor
de drept
privat să fie rapidă, părţile rezumându-se să stabilească doar
elementele
esenţiale, ca de exemplu, cuantumul chiriei sau durata încheierii. 8
Respectarea normelor
supletive nu este însă facultativă. În cazul în care
norma juridică nu a fost înlăturată prin dispoziţia de voinţă contrară
a celor
interesaţi, norma supletivă obligă, în aceiaşi măsură, ca şi norma de
la care
nu poate deroga nici părţile, nici judecătorul.
_________________________________________________
8.
Sofia
Popescu „Teoria generală a dreptului”, editura
Lumina Lex, Bucureşti 2000 p. 196-197
După alte criterii normele
juridice se clasifică în:
1. Norme juridice
organizatorice –acele care
privesc organizarea instituţiilor şi organelor sociale, în conţinutul
normei
fiind reglementate: modul de înfiinţare, scopurile, competenţele,
relaţiile cu
alte instituţii. Scopul primordial al acestei norme este acela de a
fundamenta
cadrul legal de funcţionare a instituţiilor şi organismelor respective.
Ca
exemplu ne poate servi: legile de organizare şi funcţionare a
ministerelor,
Curţii Constituţionale, Avocatului Popoului ş.a.
2. Norme juridice punitive –sunt cele prin
care se aplică sancţiuni, potrivit procedurilor pe care legea le
stabileşte.
3. Norme juridice
simulative
–sunt cele care
prevăd mijloacele şi forme de cointeresare a subiecţilor; distincte,
premii,
decoraţii, recompense, titulaturi de onoare, ele precizează cu
exercitate
condiţiile în care acestea pot fi acordate de către instituţiile şi
organele
abilitate de lege.
4. Norme supletive
–sunt cele care, cînd subiecţii tac, suplinesc
voinţa acestora.
5. Norme de împuternicire
sau de competenţă –sunt acele
norme prin care se formează anumite drepturi şi obligaţii sau atribuţii
ale
subiecţiilor de drept.
Literatura de specialitate
cunoaşte şi alte criterii sînt
afară de cele ce-au fost evocate în această lucrare, aşa criterii ca:
conţinutul lor (se disting norme materiale sau de conţinut şi norme
procedurale
s-au de formă) sau durata acţiunii lor (în raport cu care avem norme
stabile
sau cu durată nedeterminată şi norme temporare sau cu durată
determinată).
Norma juridică constituie
unul din elementele primare ale sistemului de
drept, celula principală din care se construieşte întregul edificiu al
dreptului. Pentru a putea fi înţeleasă de toţi subieţii de drept, norma
juridică trebuie să aibă o anumită structură. 9
__________________________________________________________________________________
9.
Gheorghe
Lupu Gheorghe Avornic „Teoria generală a
dreptului”, editura Lumina, Chişinău 1997, p.64-67
De aceea la orice normă
juridică se distinge o construcţie externă dată de
modul de exprimare în cadrul actului normativ ori al altui izvor de
drept
numită şi structură tehnico-legislativă a normei şi o structură internă
logică
juridică, care alcătuieşte substanţa normei juridice, elementele care
compun
norma şi legătura reciprocă dintre ele.
Structura logico-juridică
a normei.
Orice normă are o
structură logică, care alcătuieşte partea statică,
internă şi stabilă a normei. Indiferent de formularea ei textuală,
norma de
drept are o structură trihotomică: ipoteza, dispoziţia, şi sancţiunea.
Dar aceste trei elemente
rar le întâlnim întrunite la un loc, într-un
articol al actului juridic normativ sau chiar în actul normativ luat în
ansamblu. Pentru a reproduce norma juridică în completeţea ei deplină,
de multe
ori e necesar să luăm în consideraţie prevederile ce se conţin în mai
multe
articole ale actului normativ dat.
Ipoteza este partea normei
juridice care descrie împrejurările în care se
aplică dispoziţia ei. Ea prefigurează în abstract, faptele sau actele
juridice.
Astfel toate infracţiunile prevăzute în partea specială a dreptului
penal sunt
ipoteze puse de legiuitor.
Ipotezele se clasifică
după mai multe criterii:
a) după modul în care sunt
determinate împrejurările în prezenţa cărora
operează dispoziţia, ipotezele pot fi strict determinate, relativ
determinate
şi nedeterminate. 10
Ipotezele care stabilesc
concret condiţiile de aplicare a dispoziţiei se
numesc ipoteze strict determinate.
Ipotezele sunt relativ
determinate atunci cînd împrejurările de aplicare a
normei sunt circumscrise cu relativitate, nefiind descrise în toate
detaliile
lor.
_________________________________________________
10. Carmen Popa „teoria generală a
dreptului”, editura Lumina Lex,
Bucureşti 2000
Ipotezele nedeterminare
sunt acelea în care împrejurările în prezenţa în
care se aplică dispoziţia nu sunt circumstanţiale, nici măcar în mod
relativ.
b) După gradul de
complexitate al împrejurărilor avute în vedere la
incidenţa normei, ipotezele pot fi simple şi complexe.
O ipoteză este simplă cînd
se are în vedere o singură împrejurare în care
se aplică dispoziţia şi este complexă atunci cînd se are în vedere o
multitudine de împrejurări în care toate sau fiecare în parte pot să
determine
aplicarea dispoziţiei.11
Ipoteza complexă poate fi
la rîndul ei, cumulativă şi alternativă.
Este ipoteza complexă
cumulativă aceea care sunt prevăzute două sau mai
multe împrejurări care trebuie să existe împreună pentru ca norma
juridică să
fie aplicată. Este ipoteza complexă alternativă aceea în care sunt
prevăzute
două sau mai multe împrejurări, iar pentru aplicarea normei juridice
este
necesară existenţa fie a unei împrejurări, fie a celeilalte sau a
celorlalte. 12
c) după modul de enunţare
a condiţiilor de aplicare ipoteza poate fi
generică, cînd prevede un anumit gen sau tip de împrejurare prin a
cărei
realizare se aplică legea şi cauzală cînd enumera limitativ sau
exemplificativ
împrejurările în care este incidenţă legea.
Dispoziţia normei juridice
stabileşte conduita ce trebuie urmată în
prezenţa stării descrise de ipoteză, sau astfel spus, este elementul
norme
juridice care precizează care sunt drepturile şi obligaţiile
subiectelor vizate
de normă sau care arată ce conduită să urmeze acestea. Dispoziţia este
partea cea
mai importantă a normei juridice. Ea poate să prevadă obligaţia de a
comite
acţiuni, de a se abţine de la săvârşirea acestora, după cum ea poate să
permită, să recomande, să stimuleze o anumită conduită prescrisă.
___________________________________________________________
11. Gheorghe Lupu Gheorghe Avornic „Teoria
generală a dreptului”, editura Lumina, Chişinău 1997 p.69
12. Sofia Popescu „Teoria generală a
dreptului”, editura Lumina Lex, Bucureşti 2000, p.188-189
Dispoziţia normei juridice
este elementul cel mai configurat al normei;
avînd caracter dinamizator şi un rol atît de important încît, nu este
de
conceput ca o normă juridică să fie eliptică de dispoziţie.
a) Ţinînd seama de modul
cum este formulată, prescrisă conduită de urmat,
dispoziţia poate fi determinată şi relativ determinată.
Ea este determinată cînd
stabileşte strict, categoric conduita subiectelor,
fără vre-o posibilitate de derogare.
1
Dispoziţia relativ
determinată prevede mai multe variante posibile de
conduită sau limite ale conduitei de urmat, iar subiecţii pot să aleagă
una
dintre aceste posibilităţi, ori în cadrul acestor limite, să aleagă
conduita
dorită.13
Uneori dispoziţia poate fi
înţeleasă. Astfel, spre exemplu, în cazul cînd
pentru exercitarea unui drept procesual legal, legea prevede un anumit
termen,
nerespectarea acestuia atrage decăderea din exerciţiul dreptului şi
nulitatea
actului făcut peste termen. Deşi nu se spune expres de legiuitor,
dispoziţia
acestei norme ar fi putut fi formulată de maniera „partea are obligaţia
de a
respecta termenul stipulat de lege”, lucru nerealizat, însă subînţeles.
b) După criteriului
modului de conformare a subiecţiilor faţă de conduita
prescrisă, sau după caracterul acestei conduite, dispoziţiile pot fi
imperative
sau categorice şi dispoziţii permise.
Normele imperative sunt
norme care impun un respect absolut şi de la care
se poate deroga, şi ceea ce le este specific este faptul că odată
împlinite
condiţiile prevăzute de ipoteza normei, comandamentul cuprins în
dispoziţie se
adresează destinatorului, în mod categoric. Dispoziţia normei intervine
în mod
necondiţionat.
Astfel, sunt de exemplu,
normele care reglementează efectele contractului
–a cărui încheiere depinde de voinţa contractanţilor. Odată ce
contractul a
fost încheiat, se aplică în mod necondiţionat norma legală sau clauza
contractuală.
___________________________________________________
13.
Carmen Popa „teoria generală a dreptului”, editura Lumina Lex,
Bucureşti 200,
p.95
Sancţiunea este al treilea
element structural al normelor juridice care
conţine, indică urmările nerespectării dispoziţiei normei juridice.
Aceste
urmări sunt de fapt măsurile luate împotriva voinţei celui care a
încălcat
norma de drept de către organele împuternicite de stat şi prin care se
urmăreşte
atît restabilirea ordinii juridice încălcate cît şi prevenirea unor noi
violări
a normelor juridice.
La nevoie aceste măsuri
sunt îndeplinite prin forţe de constrângere a
statului.
Sancţiunea reprezintă
răspunsul pe care societatea îl dă conduitei ilicite,
este modalitatea de reacţie împotriva celor care au nesocotit
prescripţia
normei de drept.
Prin aplicarea de
sancţiuni se urmăreşte de asemenea îndreptarea
subiectului vinovat de încălcarea normei juridice şi reinserţia
acestuia în
societate.
Dreptul violat se exercită
pe calea specială a acţiunii în justiţie, care
nu este altceva decît recursul la autoritatea competentă, potrivit unor
proceduri determinate, în vederea pronunţării sancţiunilor care duc la
respectarea lui. Regula de drept nu poate să rămână în stare de
principiu
moral, ideal. Oamenii trebuie să aibă o conduită conformă cu regulile
de drept.
În caz contrar ei pot şi trebuie să fie constrânşi, prin aplicarea de
sancţiuni, de către organele competente, care reprezintă forţa de
constrângere a
statului.
Cea mai mare parte a
populaţiei respectă de bună voie regulile de drept,
chiar dacă nu le înţeleg sau nu le aprobă. Ei le respectă fie din
virtute, fie
din disciplină, din obicei sau de frică de sancţiune, care rămîne
totuşi
excepţie.
Sancţiunea normei juridice
se caracterizează prin legalitate adică se
explică numai în conformitate cu legile în vigoare conform dictonului
„nulla
poena sine lege” şi reprezintă atributul exclusiv al organelor
competente
prevăzute de actele normative.
Deşi este o latură a
importantă a normei juridice, sancţiunea ţine de
domeniul general al constrângerii de stat, dar nu trebuie confundată,
identificată cu coerciţia statală. Sunt acţiuni care, nu implică
exercitarea
vreunei constrângeri şi care se execută de bună voie. Sunt de asemenea
expres
prevăzute sancţiuni pentru a căror aplicare se cere, alături de actul
de putere
statal, o condiţie a manifestării voinţei subiectului ale cărui
drepturi au
fost încălcate.
Sancţiunile apar sub
diverse forme, în funcţie de ramura de drept şi de
natura încălcării dispoziţiei legale. Sancţiunea poate consta în
anularea unui
act, plata unei sume de bani, condamnarea la o pedeapsă privativă de
libertate.
Astfel ea apare ca o măsură de ordin juridic care atinge o persoană în
drepturile
juridic care atinge o persoană în drepturile şi libertăţile sale sau un
act
eficace pronunţat de autoritate competentă în vederea nestabilirii
ordinii
juridice care a fost tulburată.
Odată aplicată sancţiunea,
ca rezultat juridic al cercetării unei acţiuni,
efectul ei este se asigură prin executare, care de cele mai multe ori
se
realizează pe cale silită, fie asupra patrimoniului unei persoane, fie
chiar
asupra libertăţii ei.
Se întâmplă, ca el care
trebuie să fie supus unei sancţiuni pentru
executarea regulii de drept să scape de constrângere şi să persiste în
violarea
dreptului. Acest fenomen poate surprinde şi nemulţumiri. El nu
stabileşte însă
forţa morală a dreptului. Regula de drept îşi păstrează valoarea sa, cu
toate
că nu poate fi riguros respectată. O sancţiune care se aplică, fără
intervenţia
directă a statului o constituie deci, rezilierea de plin drept a
contractului,
ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de către una dintre părţi. Sau,
dreptul
de a ţine un bun al datornicului pe care legea îl acordă în anumite
cazuri
aceluia care îl deţine. Legitima apărare este şi ea o sancţiune
aplicată de o
persoană particulară, în virtutea legii care prevede că legitima
apărare
constituie o cauză de exonerare de răspundere penală. 14
__________________________________________________________________________
14. Sofia Popescu „Teoria generală a
dreptului”, editura Lumina Lex, Bucureşti 2000, p.202
În dreptul civil
sancţiunea nu se manifestă printr-o acţiune directă asupra
unei persoane, ci numai asupra bunurilor ei.
În dreptul penal însă
sancţiunea se manifestă printr-o acţiune directă
asupra autorului faptei ilicite, deoarece faptele susceptibile de
aplicare
sancţiunii penale sunt considerate cele mai de societate a fi cele mai
grave,
lezând cele mai importante interese ale societăţii.
La momentul actual scopul
pedepsei penale este apărarea societăţii
împotriva unor acte sociale care pun pericol pacea, ordinea sau
existenţa
societăţii. Ceea ce se urmăreşte este restabilirea autorităţii legale.
După natura lor juridică
determinată de regula încălcată, sancţiunile se
împart în constituţionale „administrative, penale fiscale, civile, etc.
fiecare
ramură de drept conţine sancţiuni specifice.
Aceeaşi categorie de norme
juridice cuprinzând sancţiuni de aceiaşi natură
poate fi divizată, la rîndul ei, în mai multe subgrupe.
Sancţiunile civile pot fi
împărţite în:
1.
Sancţiuni referitoare la
actele private care sunt:
a)
Nulitatea;
b)
Inopozabilitatea;
c)
Rezoluţiunea;
d)
Rezilierea.
2.
Sancţiuni referitoare la
actele patrimoniale;
3.
Sancţiuni referitoare la
obligaţii;
4.
Sancţiuni referitoare la
drepturile personale;
5.
Sancţiuni convenţionale.
Normele de drept al
muncii, pot prevedea sancţiuni disciplinare care au un
caracter nepatrimonial, ca mustrarea, avertismentul sau sancţiuni
disciplinare
cu caracter patrimonial.
Sancţiunile penale pot
consta în:
1.
Pedepse corporale;
2.
Pedepse private de
libertate;
3.
Pedepse pecuniare sau
amenzile;
4.
Pedepse accesorii.
Sancţiunile administrative
constau în:
1.
Amenzi;
2.
Închiderea unor
unităţi industriale sau comerciale;
3.
Interdicţia de
exercitare a unei profesii etc. Dreptul internaţional este deficitar în
ceea ce
priveşte sancţiunile organizate şi eficace.
Se aplică din partea
statelor:
1.
Sancţiuni unilaterale ca:
a)
ruperea relaţiilor
diplomatice şi economice;
b)
blocada;
c)
intervenţia armată, pînă
la război şi represalii.
2.
Sancţiuni colective.
După gradul de determinare
sancţiunile se împart în:
1. Sancţiuni determinate
sunt formulate precis şi nu pot fi micşorate sau
mărite.
Ele se aplică întocmai în
măsura exactă prevăzută de lege.
De exemplu, în materia
contractului de vânzare: „Dacă în momentul vânzării,
lucrul vândut era pierdut în tot, vinderea este nulă.” art. 1311 Codul
civil.
2. Sancţiunii relativ
determinate sunt acelea care se stabilesc
între o limită inferioară şi una superioară, precum în partea specială,
precum
în partea specială a codului penal. De exemplu cu uciderea unei
persoane se
pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani.
3. sancţiuni alternative
sunt acelea lăsate la opţiunea organului competent
să aplice una sau alta. Sunt de asemenea alternative sancţiunile între
pedeapsa
cu închisoarea şi amendă.
Sancţiuni cumulative sunt
în cazul în
care regula de drept stabileşte pentru unul şi acelaşi fapt juridic mai
mult
sancţiuni obligatorii. Ca exemplu ne pot servi cele din dreptul penal:
închisoarea şi interzicerea unor drepturi, închisoare, interzicerea
unor
drepturi şi confiscarea parţială a averii.
Structura
tehnico-juridică a normei juridice.
Spre deosebire de
structura logică, structura tehnico-juridică a normei
juridice se referă la forma exterioară de exprimare a conţinutului şi a
structurii logice a acesteia, la redactarea ei, care trebuie să fie
clară,
concisă, concretă. Normele juridice nu sunt elaborate şi nu apar într-o
formă
distinctă, de sinestătătoare, ci sînt cuprinse într-un act nominativ,
la rîndul
său, este structurat pe capitole, secţiuni, articole. Articolul este
capitale,
secţiuni, articole. Articolul este elementul structural de bază al
actului normativ
care conţine prevederi de sinestătătoare, dar nu orice de lege coincide
cu o
regulă de conduită.
Într-un articol pot să fie
cuprinse mai multe reguli de conduită sau,
dimpotrivă, un articol poate să cuprindă doar un element al normei,
lucru
fregvent întâlnit.
Pentru a stabili
conţinutul normei cu toate elementele sale logico-juridice
este necesar să corelăm texte din articole şi chiar legi diferite.
Codificarea şi
sistematizarea normelor juridice constituie un domeniu
deosebit de important al practicii legislative, care priveşte tehnica
elaborării actelor normative.
VI
Acţiunea normelor juridice în timp, spaţiu şi
asupra persoanelor.
1. Privire generală.
Normele juridice sunt
elaborate în scopul aplicării lor, urmărindu-se
satisfacerea intereselor sociale majore, protejarea valorilor ocrotite
şi
dezvoltarea relaţiilor interurbane prin asigurarea realizării lor, prin
garanţii eratice.
Coordonatele pe care îşi
desfăşoară acţiunea normele juridice sunt
„timpul”, „spaţiul” şi „persoana”. În general, regula este ca normă
juridică
acţionează pe timp determinat, într-un spaţiu dominant de naţiunea de
teritoriu
stata şi asupra unor subiecte angrenate în circuitul civil, în cadrul
acestui
teritoriu.
Naşterea, modificarea sau
stingerea oricărui raport juridic se încadrează
în timp şi spaţiu. Din punct de vedere al timpului, normele juridice se
succed,
iar din punct de vedere al spaţiului, coexistă. Între legi şi diverse
situaţi
juridice există raporturi de concomitenţă sau anterioritate, în ceea ce
priveşte
vectorul timp şi raporturi interne ori externe, dacă ne raportăm la
spaţiu.
Cunoaşterea şi delimitarea
acţiuni dreptului pe aceste trei coordonate,
prezintă importanţă în procesul de aplicare a dreptului, pentru a
corecta şi
justa încadrarea în lege a multitudinii de situaţii juridice şi
sociale.
Sunt autori care vorbesc
de aplicarea legii, iar alţii despre aplicarea sau
acţiunea actelor normative. Vorbind despre aplicarea dreptului, se are
în
vedere atît aplicarea legii cît şi a celorlalte acte normative emise în
baza şi
în vederea executării acestora, în general aplicarea tuturor normelor
juridice.
2. Acţiunea normelor
juridice în timp.
Durata de timp în care
norma juridică este în vigoare este şi intervalul de
timp în care ea produce efecte juridice.
Există două momente
principale referitoare la aspectul acţiunii normelor
juridice în timp:
1.
momentul iniţial (intrare
în vigoare a actului normativ)
2.
momentul final (momentul
încetării acţiunii normei
juridice).
Actul normativ intră în
vigoare:
1.
Din momentul publicării
lui oficiale,
de exemplu în „Monitorul Oficial”.
2.
Din momentul adoptării
actului normativ sau din momentul
indicat nemijlocit în textul actului normativ ori al altui act.
Dacă legiuitorul este de
părerea că pînă la intrarea în
vigoare a unui act normativ este necesară o perioadă de timp pentru
asigurarea
pregătirii organizatorice sau altă natură, în vederea introducerii
noilor
reglementări, atunci se stabileşte data intrării în vigoare după o
perioadă
considerată necesară pentru aducerea la îndeplinire a acestor măsuri.
Nicolae Popa este de
părerea că intrarea în vigoare a normei juridice este
nemijlocit legată de împrejurarea ca orice nouă locit legată de
împrejurarea ca
orice nouă reglementare, adresându-se oamenilor, trebuie să fie
cunoscută de
către aceştia. Principiu: „nemo consetur ignorare legem (jus)”
presupune că
nimeni nu se poate scuza invocând necunoaşterea legii. Iată de ce norma
juridică intră în vigoare de la data aducerii la cunoştinţa publică.
Excepţie fac actele
normative în conţinutul cărora se prevede intrarea în
vigoare la o altă dată decît cea a publicării normei.
Din momentul intrării sale
în vigoare norma juridică guvernează deplin
relaţiile sociale: din acest moment nimeni nu se poate sustrage
comandamentului
normei juridice pe motiv că nu o cunoaşte.
Autoritatea normei
juridice, obligativitatea ei ar fi puse în ignoranţă. În
baza acestei prezumţii toţi cetăţenii trebuie să cunoască Legile.
Ignoraţia
juris nocet. 15
__________________________________________________________
15. Nicolaie Popa „Teoria generală a
dreptului”,
Bucureşti 1992 , p.111
Există totuşi două
excepţii de la această regulă:
1. atunci cînd o parte din
teritoriul ţării rămîne izolat, printr-o cauză
de forţă majoră, de restul ţării, situaţia în care necunoaşterea poate
fi
obiectivă, ea nu se datoreşte unei cauze particular, unei ignorante
personale.
2. în materie de
convenţii, atunci cînd o persoană încheie un contract,
necunoscînd conştiinţele pe care norma juridică le face să decurgă din
contract.
Ea poate cere anularea contractului invocând faptul ca sa aflat în
eroare de
drept, care viciază voinţa.
Norma juridică acţionează
numai în prezent şi viitor. Iată de ce unul din
principiile sale de bază este principiul neretroactivităţi lor.
Legea nu reacţionează nu
se aplică faptelor săvârşite înainte de întrarea
ei în vigoare, că activează numai din momentul intrării în vigoare şi
pînă la
ieşirea ei din vigoare. Excepţiile de la această regulă sunt unele
dispoziţii
normative să fie aplicate cu caracter retroactiv.
În conformitate cu
legislaţia în vigoare sunt prevăzute următoarele
excepţii:
1.
dacă este adaptată o lege
penală mai blândă;
2.
dacă sunt adoptate legi
interpretative;
3.
dacă este prevăzut expres
că legea se aplică şi unor
fapte petrecute anteriori.
Aplicarea oului act
normativ la situaţii vechi nu poate fi admis decît în
interesul statului, pentru apărarea unor interese politice a
cetăţenilor.
Argumentul care impune
principiul neretroactivităţii normei juridice ţin de
stabilitatea ordinii de drept, de echitatea şi legalitatea aplicării
normei de
naţiunea prezentei norme în viaţa socială.
Legiuitorul nu poate
obliga subiectul să aibă o anumită conduită atîta timp
cît această conduită nu este prescrisă într-o normă juridică.
Încetarea acţiunii normei
juridice are loc prin:
1. Abrogarea
Poate fi definită ca
procedeul tehnico-juridic prin care actele normative
fără termen îşi încetează activitatea prin renunţarea la ele.
Abrogarea cunoaşte mai
multe forme:
a) expresă care la rîndul
ei este divizată în abrogare expresă-direct şi
indirect.
Abrogarea expresă
–indirectă este atunci cînd noul act normativ prevede, în
mod expres că vechiul act normativ se abrogă.
Abrogarea expresă
–indirectă este atunci cînd noul act normativ se numeşte,
în mod expres, actul normativ care se abrogă, dar se limitează la
prevederea că
se abrogă toate actele normative anterioare care contravin noii
reglementări.
b) Abrogarea tacită este
atunci cînd în noul act normativ nu se prevede
nimic în legătură cu acţiunea vechilor normei juridice. Întrucât însă
norma
juridică nouă dă o reglementare, organul de aplicare înţelege implicit
că în
mod tacit legiuitorul a dorit să scoată din vigoare vechea
reglementare.
c) Arogarea totală este
atunci cînd toate dispoziţiile cuprinse într-un act
normativ sunt abrogate.
d) Abrogarea parţială este
atunci cînd numai o parte din dispoziţiile unui
act normativ sunt abrogate, iar celelalte continuă să rămână valabile.
La cele relatate de mine
Ion Dogaru adaugă:
1. În cazul unuia şi
celuia-şi act normativ pot opera mai multe feluri de
abrogare.
2. Un act normativ nu
poate fi abrogat decît printr-un act normativ cu
aceeaşi forţă juridică sau cu forţă juridică mai mare decît a celui
abrogat.
Abrogarea nu trebuie
confundată cu derogarea şi suspendarea. Derogarea
reprezintă o reglementare diferită, o abatere sau o excepţie de la
reglementarea existenţă pe care nu o abrogă, ci îi îngustează sfera de
aplicare.
Suspendarea acţiunii în
timp a unei norme juridice are loc,
în cazuri excepţionale pentru cauze determinate.
2. Exprimarea termenului
prin care ea a fost edicată.
3. Căderea în desuitudine.
O normă juridică se
consideră căzută în desuitudine, atunci
cînd, deşi, formal ea este în vigoare, doar în rezultat al dezvoltării
relaţiilor sociale, schimbărilor social-politice şi economice survenite
în
societate, faptului că stările de lucruri care au determinat
necesitatea
elaborării acestui act normativ au încetat să mai existe.
Acţiunea normelor juridice
în spaţiu.
Normele juridice produc
efecte juridice pe un anumit
teritoriu. După acest criteriu normele juridice pot fi divizate în două
grupe:
1) Norme juridice
internaţionale.
Ele reglementează
relaţiile dintre state, în conformitate cu
principiul teritorialităţii. Aceste norme juridic sunt obligatorii şi
produc
efecte juridice în măsură în care se acceptă cu respectarea
principiului
suveranităţii statului asupra teritoriului şi populaţiei.
Dacă statul a aderat la
unele acte normative internaţionale
ele devin prioritare faţă e cele interne.
2). Norme juridice
interne.
Referitor la actele
normative interne un rol important îl are
fora orânduirii de stat. În statele cu o structură compusă, actele
normative
ale organelor federale creează efecte juridice asupra teritoriului
tuturor statelor
federative iar actele normative ale unui stat membru sunt valabile în
limitele
sale teritoriale.
În cazul unei contradicţii
între ele prioritate are norma
juridică federală.
În statele simple
aplicarea normelor juridice în spaţiu este
guvernată de principiul teritorialităţii. Ele se împart în două grupe:
a)
centrale;
b)
locale.
Normele juridice centrale
produc efecte juridice pe întreg
teritoriul statului. Normele juridice locale au o acţiune limitată la
unitatea
administrativ-teritorială sau economică asupra căreia se extinde
autoritatea
organului de stat respectiv.
Actele normative locale
trebuie să fie adoptate pe baza şi îi
corespunde cu cele centrale. Dacă normele juridice locale contravin
celor
centrale ele sînt declarate nule şi nu produc efecte juridice.
3. Acţiunile normelor
juridice asupra persoanelor
Destinatorul oricărui act
normativ este omul privit
individual, ca persoană fizică sau colectiv, ca persoană juridică. În
unele
cazuri ca subiect apare statul sau organele de stat.
Acţiunea normelor juridice
asupra persoanelor are mai multe
criterii de clasificare
a) După cercul de
subiecţii ai
raportului juridic distingem:
-
individuale
-
colective
b) După caracterul
normelor juridice
se disting:
-
norme
juridice cu caracter general de aplicare pentru toţi subiecţii de
drept;
-
norme
juridice care se aplică numai persoanelor fizice;
-
norme
juridice care se aplică numai persoanelor juridice;
-
norme
juridice speciale, care se aplică numai unor categorii de persoane;
-
norme
juridice cu un caracter individual, care se aplică unei singure
persoane.
c) După satul juridic al
persoanelor
fizice se deosebesc:
-
cetăţenii
statului propriu –zis;
-
cetăţenii
străini;
-
persoanele
fără cetăţenie;
În
republica
Moldova actele normative se aplică în mod egal tuturor cetăţenilor,
fără în mod
egal tuturor cetăţenilor, fără deosebire de rasă, naţionalitatea sau
sex.
|