1
Notiuni Generale
Este considerata a fi
strain, persoana care se gaseste pe teritoriul unui stat fara a avea
cetatenia
acestuia. Legislatia romana in vigoare arata ca sunt straini persoanele
care nu
au cetatenia romana, fie ca au o cetatenie straina, fie ca nu au nici o
cetatenie.
Conditia juridica a
strainului este definita ca fiind totalitatea normelor juridice prin
care se
determina drepturile si obligatiile pe care le are strainul intr-o
anumita
tara. Aceasta conditie intereseaza capacitatea de folosinta a
strainului. intre
conditia juridica a strainului si conflictul de legi este o legatura
care
consta in aceea ca numai in masura in care se recunoaste strainului un
anumit
drept, se poate pune problema conflictului de legi.
Calificarea noţiunii de
cetăţenie interesează dreptul internaţional privat din două
considerente. Pe de
o parte, aceasta are ca rezultat divizarea rezidenţilor unui anumit
stat în
cetăţeni şi străini, ajungându-se pe terenul condiţiei juridice a
străinului ce
reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor ce aparţine
străinului. Pe
de altă parte, cetăţenia interesează conflictul de legi, deoarece este
punctul
de legătură a normei conflictuale referitoare la starea şi capacitatea
persoanei fizice. Există o legătură între condiţia juridică a
străinului şi
conflictul de legi, deoarece numai în măsura în care străinului i se
acordă un
anumit volum de drepturi poate apărea conflictul de legi asupra legii
după care
aceste drepturi se exercită. Altfel
spus, numai dacă
străinului i se recunoaşte dreptul de a contracta de către legea
statutului
unde se contractează, se pune şi problema determinării legii ce va
determina
capacitatea sa de a contracta.
Conflictul de
calificări în materia cetăţeniei se soluţionează în favoarea legii
statului de
cetăţenie. Această soluţie o adoptă
practic toate sistemele de
drept care au optat pentru legea naţională ca lege personală.
O
situaţie aparte se poate referi la persoanele care conform unei
asemenea
calificări pot avea două sau mai multe cetăţenii sau nu posedă nici o
cetăţenie. În acest caz, suntem în faţa unui conflict de cetăţenii care
poate
fi atestat pozitiv sau negativ.
Conflictul pozitiv si Conflictul negativ
Conflictul
pozitiv de cetăţenie dă naştere la pluricetăţenie, cea mai frecventă
fiind
dubla cetăţenie sau bipatridia. În mare parte, statele ocupă o poziţie
negativă
faţă de dubla cetăţenie, deoarece aceasta poate conduce la unele
situaţii
nedorite şi, uneori, complicate (cum ar fi, de exemplu, obligarea unei
persoane
de a satisface serviciul militar faţă de două sau chiar mai multe
state).
Astfel, exercitarea protecţiei diplomatice poate fi îngreunată,
situaţie care a
dat naştere în practica internaţională la stabilirea, aşa-zisei,
„cetăţenii
dominante”. Pentru a depăşi conflictul pozitiv de cetăţenii, au fost
adoptate
un şir de convenţii pentru evitarea sau reglementarea dublei
(multiplei)
cetăţenii.
Conflictul pozitiv de
cetăţenii poate duce la situaţia ca persoana să aibă o altă cetăţenie
pe lângă
cetăţenia forului. Şi aceste prevederi sunt în conformitate cu
Convenţia de la
Haga din 1930 şi anume cu art. 3 al acesteia care prevede că persoana
care
posedă cetăţenia a două sau mai multe state poate fi privită de către
fiecare
dintre aceste state ca fiind resortisantul propriu. Aşadar, legea
română se va
aplica cetăţenilor români, precum şi legea moldovenească se va aplica
cetăţenilor moldoveni, chiar dacă aceştia au dobândit şi o altă
cetăţenie atâta
timp cât ei nu au pierdut cetăţenia României sau, respectiv, cea a
Republicii
Moldova.
În alt caz, un străin
poate avea mai multe cetăţenii şi nici una dintre acestea să nu fie a
forului.
Atât domiciliul, cât şi reşedinţa reprezintă criterii alternative şi
subsidiare
de localizare a persoanei fizice în privinţa statutului său personal,
respectiv
criterii utilizate numai „în caz de egalitate”, adică de dublă sau
multiplă
cetăţenie străină, datorită imposibilităţii folosirii criteriului
apartenenţei
naţionale prin cetăţenie, sau, mai precis, datorită neimplicării în
căutarea
unui criteriu de preferinţă între legile naţionale concurente.
Conflictul negativ se
referă la apatridie, adică la situaţia când o persoană, ca urmare a
renunţării
la cetăţenia originară nu dobândeşte cetăţenia nici unui stat.
Apatridia poate
lua naştere şi ca urmare a inadvertenţei legislaţiilor diferitor state
în
materia cetăţeniei, fapt ce nu permite de a încadra persoana respectivă
în nici
unul din câmpurile de acţiune ale acestor legi. Astfel, copiii unor
apatrizi
pot deveni şi ei apatrizi dacă se nasc pe teritoriul unui stat care nu
aplică
principiul jus soli.
Pentru a reduce sau
chiar a elimina consecinţele negative ale apatridiei au fost elaborate
şi
adoptate, sub auspiciile ONU, unele convenţii speciale, cum ar fi
Convenţia de
la New York din 1954 privind statutul apatrizilor şi Convenţia din 1961
pentru
reducerea cazurilor de apatridie. Apatridul este pus în situaţii destul
de
nefavorabile. Astfel, din cauza că nu are stabilită nici o legătură
politico-juridică
cu vreun stat el este lipsit de orice protecţie diplomatică
şi, prin
urmare, riscă să devină victima anumitor acte de discriminare.
Apatridul este
obligat să respecte legislaţia statului de reşedinţă. Acest fapt a
condus, în
consecinţă, la ideea că legea care are cea mai strânsă legătură cu
statutul său
personal este legea statului unde îşi are domiciliul, iar, în lipsă,
reşedinţa.
Aceasta va fi considerată legea sa personală.
Starea civilă şi conflictul de legi.
Participarea
fiinţelor
umane la raporturile juridice de drept privat nu poate fi concepută
fără o
identificare corespunzătoare a acestora. Identificarea persoanei fizice
în
raporturile juridice în care aceasta participă înseamnă
individualizarea ei
concretă cu ajutorul unor atribute sau elemente de identificare
stabilite de
lege. Starea civilă, alături de nume şi domiciliu, face parte din
cadrul
acestor atribute. Normele dreptului internaţional privat vor fi acelea
care vor
desemna legea aplicabilă acestor atribute atunci când în cadrul
raportului
legat de identificarea persoanei fizice se întâlneşte un element de
extraneitate.
Noţiunea
de stare civilă,
statut civil sau pur şi simplu starea persoanei provine din sintagma
latină
status civitatis care desemna atributele necesare pentru a poseda
calitatea de
subiect de drept. În dreptul roman, aceste atribute erau în număr de
trei:
status libertatis, status civitatis şi status familiae. Pentru ca
cineva să se
bucure de calitatea de subiect de drept trebuia să fie liber şi nu
sclav, să
fie cetăţean şi nu latin sau peregrin, să fie şef de familie şi nu
alieni
juris. Prin urmare, din perspectiva dreptului internaţional privat,
starea
civilă nu poate fi privită decât ca fiind parte componentă a statutului
personal, fiind guvernată de legea personală.
În
prezent, starea civilă
cuprinde un ansamblu de elemente prin care se individualizează o
persoană
fizică ca subiect de drepturi şi obligaţii şi prin care se stabileşte
poziţia
juridică a acestei persoane faţă de familia din care face parte.
Elementele pe
care trebuie să le cuprindă starea civilă în vederea individualizării
unei
persoane fizice, precum şi modul în care aceste elemente trebuie să fie
supuse
înregistrării, sunt guvernate în mod imperativ de lege,
consfinţindu-se,
astfel, caracterul de legalitate al stării civile. Acest caracter
impune ca de
la început (de la naştere) şi până la sfârşit (la moarte) starea civilă
să fie
cârmuită, cu precădere, de lege, prin dispoziţii cu caracter imperativ,
depinzând mai mult sau mai puţin de voinţa titularului ei. În
consecinţă,
dintr-o posibilitate abstractă prevăzută de lege, starea civilă, prin
intermediul actelor de stare civilă, devine o realitate tangibilă. În
acelaşi
timp, o persoană nu-şi poate alege o stare care nu este conformă
prevederilor
legale sau să solicite înregistrarea unor acte sau fapte de stare
civilă ce nu
sunt prevăzute de lege. Starea civilă cuprinde calităţi de
individualizare a
persoanei ce impun o stabilitate în timp. Aşadar, profesia este o
calitate care
poate contribui la individualizarea şi identificarea acesteia. Dar,
deşi ea
prezintă o relativă stabilitate, este
nesemnificativă pentru faptul că o persoană poate avea o
pluralitate de
profesii. Aceste calităţi ale stării civile, pe lângă faptul că se
bucură de
legalitate şi stabilitate, se mai cataloghează şi printr-un caracter de
unicitate. Tocmai datorită faptului că starea civilă cunoaşte o
reglementare
imperativă, de ordine publică, fiind indivizibilă şi legată strict de
statutul
persoanei nu putem concepe ca aceasta să fie guvernată de o altă lege
decât de
legea naţională.
În doctrina juridică au
fost date mai multe definiţii stării civile. Acest lucru se datorează,
în cea
mai mare măsură, lipsei unei definiţii legale a stării civile.
Definiţiile
oferite de doctrină diferă de la un autor la altul, starea civilă
prezentându-se, în acest sens, ca fiind acel teren juridic din
literatura de
specialitate ce lasă loc unei polemizări perpetue. Prin urmare, nu
numai
definirea conceptului de stare civilă diferă, ci şi cuprinsul acesteia
variază
de la un autor la altul. Cu toate acestea, în mod cumulativ, aceste
definiţii
oferă acel contur necesar conceptului de stare civilă.
Generalizând, starea civilă reprezintă „mijlocul juridic de
individualizare a persoanei fizice prin indicarea calităţilor personale
având
această semnificaţie”.
Din definiţie,
rezultă că starea civilă este o noţiune complexă, exprimată printr-o
sumă de
calităţi şi atribute individuale ale persoanei. Dar este vădit că nu
toate şi
nu oricare dintre atributele şi calităţile individuale ale unei
persoane pot fi
reţinute pentru a fi incluse în conţinutul stării civile. Aşa, de
pildă,
apartenenţa persoanei la o anumită etnie, rasă, împărtăşirea unei
anumite
credinţe religioase, înregimentarea într-un anumit partid politic ş.a.,
sunt
tot atâtea calităţi ale persoanei, dar nici una din ele nu poate fi
reţinută
pentru a fi inclusă în starea ei civilă. Aceasta are loc fie datorită
faptului
că nu au nici o relevanţă juridică, fie datorită faptului că prezintă o
opţiune
a persoanei exprimată în exercitarea unei libertăţi fundamentale asupra
căreia
persoana poate să revină necondiţionat, fie că, din alte considerente,
sunt
calităţi nesemnificative pentru identificarea persoanei. După cum
susţine prof.
Ionel Reghini, singurul criteriu de reunire a acelor calităţi ale
persoanei
care pot fi reţinute ca fiind elemente ale stării civile constituie
actele de
stare civilă, prin care se dovedeşte însăşi starea civilă a unei
anumite
persoane. În această situaţie, starea civilă poate fi definită ca un
„ansamblul
de calităţi (atribute) personale – de fapt şi juridice – care, potrivit
legii,
trebuie evidenţiate prin actele de stare civilă, în scopul
individualizării
persoanei în familie şi societate”.
O sinteză a relaţiilor din
care derivă elementele ce compun starea civilă s-ar prezenta, ca fiind,
în
primul rând, relaţiile dintre persoana fizică şi stat (cetăţean sau
străin), în
al doilea rând, relaţiile faţă de situaţia sa personală, adică sub
aspectul
capacităţii sale (capabilă deplin, lipsită sau restrânsă în capacitatea
de
exerciţiu, pusă sub interdicţie sau nu, bărbat sau femeie etc.) şi, în
sfârşit,
relaţiile persoanei faţa de familia din care face parte (dacă aceasta
s-a
născut din căsătorie ori din afara căsătoriei, dacă este căsătorită ori
divorţată sau celibatară, dacă este adoptată, dacă a încetat
personalitatea sa
etc.).
Referitor la caracterele
stării civile, doctrina a evocat faptul că în calitatea sa de drept
personal
nepatrimonial, starea civilă se bucură de următoarele caractere
juridice:
legalitatea; indivizibilitatea; opozabilitatea erga omnes;
personalitatea;
imprescriptibilitatea; şi, important pentru dreptul internaţional
privat –
naţionalitatea.
În lumina dreptului
internaţional privat, starea civilă este parte componentă a statutului
personal. În contextul caracterului de permanenţă al statutului
personal, legea
care guvernează acest statut trebuie să beneficieze şi ea de o
permanenţă. Prin
urmare, o persoană care este căsătorită sau necăsătorită, născută din
căsătorie
ori adoptată conform unei legi, ar trebui să fie considerată astfel şi
pe
teritoriul altui stat chiar când legea materială a forului ar
considera-o
altfel. Cu alte cuvinte, starea civilă ar trebui să fie guvernată
oriunde şi oricând
de aceeaşi lege care este, în principiu, legea personală, fie aceasta
lex
patriae sau lex domicilii.
Din punct de vedere al
stării civile, o persoană poate fi ori căsătorită, ori necăsătorită,
fără a mai
interesa – atunci când este căsătorită –dacă este căsătorită pentru
prima dată
ori recăsătorită şi fără a mai trebui să se facă distincţie –atunci
când este
necăsătorită – după cum această stare rezultă din celibat, din
viduitate, din
divorţ sau ca urmare a încetării căsătoriei. Important este faptul că
persoana
îşi pierde statutul de persoană căsătorită şi devine persoană
necăsătorită,
ceea ce se înregistrează, în mod corespunzător, în actele de stare
civilă.
Starea
civilă decurge
dintr-un fapt sau dintr-un act de stare civilă, cum ar fi naşterea sau
decesul,
căsătoria sau divorţul, adopţia, schimbarea numelui etc. Aceste fapte
sau acte
de stare civilă nu se identifică cu actele de stare civilă ce
desemnează
înscrisurile doveditoare ale stării civile. Din dorinţa de a evita, pe
cât posibil,
orice confuzie, unii autori au preferat formularea de acte juridice de
stare
civilă, atunci când este vorba de acele surse generatoare ale stării
civile
(actul de căsătorie, de divorţ, de recunoaştere a filiaţiei etc.) şi
cea de
acte de stare civilă, atunci când este vorba de înscrisurile
doveditoare
întocmite pentru proba stării civile. Legea înţelege prin acestea actul
de
naştere, de căsătorie, de divorţ şi cel de deces.
Prin
urmare, ţinând cont
de această delimitare, elementele stării civile rezultă din faptele şi
actele
juridice de stare civilă. Chiar dacă sunt într-o strânsă legătură cu
starea
civilă, aceste fapte şi acte juridice sunt supuse unui regim juridic
aparte
decât starea civilă, fiind, în acest sens, instituţii autonome ale
dreptului
familiei (sau ale dreptului civil atunci când sistemul de drept nu
recunoaşte
dreptului familiei autonomia). Ca urmare, legea aplicabilă actului
juridic de
căsătorie sau celui de divorţ, actului juridic de recunoaştere sau
celui de
tăgadă a filiaţiei, poate fi o altă lege decât legea normal aplicabilă
stării
civile. Astfel, apar situaţii când pe teritoriul unui stat se aplică
legea
locului de încheiere a căsătoriei nu numai condiţiilor de formă, ci şi
celor de
fond; când doi soţi, căsătoriţi conform legii lor naţionale, divorţează
într-o
ţară unde acesta este supus legii forului sau legii domiciliului comun;
când
filiaţia este supusă în exclusivitate legii instanţei sau autorităţii
sesizate
etc. În asemenea situaţii, este evident că actele generatoare ale
stării civile
nu vor fi guvernate, în exclusivitate, de legea naţională, ci această
lege va
fi numai una dintre multiplele soluţii. Ar fi de dorit ca toate actele
intuitu
personae să fie supuse uneia şi aceleaşi legi – legii naţionale. Însă,
uneori dreptul
internaţional privat stabileşte că pentru unele acte juridice de stare
civilă
nu legea naţională prezintă legătura cea mai strânsă, ci o altă lege.
Astfel,
divorţul interesează starea civilă deoarece aduce schimbare în situaţia
conjugală a persoanei fizice. Cu referire la starea civilă, va fi sau
nu va fi
persoana considerată necăsătorită, va depinde de faptul dacă divorţul
va avea
sau nu eficacitate internaţională în ţara de cetăţenie sau într-un stat
terţ.
Pentru aceasta actul de divorţ va trebui să treacă o procedură de
recunoaştere
în ţara unde se invocă eficacitatea sa. În caz afirmativ, legea
naţională va
guverna starea civilă a persoanei cumulativ cu o altă lege. Astfel,
persoana
poate fi considerată ca fiind născută din căsătorie, conform legii sale
naţionale şi necăsătorită, conform legii unde a avut loc modificarea
situaţiei
conjugale (divorţul). Prin urmare, legea naţională nu poate urma tot
timpul şi
oriunde starea civilă a persoanei, deoarece transformările ulterioare
ale
acesteia pot avea loc conform altor legi şi, anume, conform legilor
arătate de
dreptul internaţional privat al statului unde au intervenit aceste
modificări.
Starea civilă nu se
confundă nici cu urmările pe care le generează statutului unei
persoane. Un
asemenea impact, starea civilă ar putea să-l aibă asupra capacităţii
persoanei.
Deşi ca noţiuni sunt distincte, totuşi între capacitatea persoanei şi
starea
civilă există o strânsă legătură. Astfel, printre componentele care
alcătuiesc
starea civilă se numără şi elementele ce determină începutul (naşterea)
şi
sfârşitul capacităţii de folosinţă (moartea fizică sau cea declarată).
Starea civilă are
influenţă şi asupra capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice. Ne
referim la
situaţia, când căsătoria minorului are ca efect dobândirea capacităţii
depline
de exerciţiu de către acesta sau, din contra, când anularea unei
asemenea
căsătorii poate conduce la pierderea capacităţii de exerciţiu pentru
minor care
între timp nu a devenit încă major. Chiar dacă sunt instituţii
diferite, punctul
de plecare în dreptul internaţional privat, referitor la legea
aplicabilă este
acelaşi ca şi la starea civilă, adică legea naţională. Cu toate
acestea, după
cum vom vedea, capacitatea, în unele materii, poate fi supusă şi altei
legi
decât cea naţională, cum ar fi legea domiciliului, legea forului sau a
locului
de încheiere a actului juridic.
Între aşa element al
stării civile, cum este filiaţia şi între numele persoanei, există o
strânsă
corelaţie. Altminteri, felul filiaţiei (din căsătorie, din afara
căsătoriei,
din părinţi necunoscuţi) are incidenţă directă asupra stabilirii
numelui de
familie. Tot astfel, modificările stării civile (datorită filiaţiei,
adopţiei,
căsătoriei) determină ori pot determina modificarea numelui de familie.
Cu
toate că numele lato sensu este trecut în „actul de stare civilă”, în
mod
tradiţional autorii de specialitate consideră că acesta nu face parte
din
„starea civilă” a persoanei fizice, fiind distinct de aceasta. Conform
unei
opinii contrare, numele ar face, totuşi, parte din starea civilă. Mai
mult ca
atât, autorii ce susţin această părere consideră că şi cetăţenia este
un
element al stării civile. Existenţa reglementărilor proprii asupra
numelui şi
cetăţeniei sau apartenenţa acestei reglementări la dreptul public nu
pot
constitui, susţin autorii, argumente peremptorii pentru ca acestea să
nu fie
considerate elemente ale stării civile. Aceasta, deoarece reglementări
proprii
cunoaşte şi căsătoria sau filiaţia, însă nimeni nu se îndoieşte că ele
ţin de
starea civilă. Însă distincţia între dreptul public şi cel privat,
consideră
autorii, ţine mai mult de natură metodologică. Numele ca atribut de
identificare a persoanei fizice „are ca obiect grupul de cuvinte
stabilite,
potrivit legii, pentru identificarea persoanei în familie şi societate
şi
înregistrate în actele de stare civilă”. În această ordine de idei,
numele are,
ca finalitate, aceeaşi funcţie ca şi restul elementelor stării civile,
adică de
identificare a persoanei în familie şi în societate.
De asemenea, acţiunile
de stare civilă nu au ca obiect starea civilă, adică totalitatea
elementelor ce
o compun, ci unul ori mai multe dintre aceste elemente. Acţiunile de
stare
civilă se determină, adică se individualizează, după elementul ce-i
este
obiect, de exemplu acţiunea pentru stabilirea paternităţii din afara
căsătoriei. Acţiunile de stat, cum mai sunt numite, au rolul de a
modifica
starea civilă ca urmare a sesizării instanţei de judecată cu o acţiune
în
anulare, rectificare ori în completarea unui act de stare civilă.
Respectiv şi
în această materie, dreptul internaţional privat al forului poate
declara ca
fiind competentă o altă lege decât legea naţională, de cele mai multe
ori
aceasta fiind legea ce guvernează actul modificat sau anulat.
Aşadar, după cum
rezultă din practică, legea aplicabilă stării civile poate fi alta
decât legea
aplicabilă surselor ce o generează, precum şi diferitele urmări ale
stării
civile, la fel, pot fi supuse unor legi deosebite. Asemenea situaţii
sunt
caracteristice mai mult sistemelor de drept unde legea personală se
prezintă
sub forma legii naţionale. Astfel, datorită fluxului intens de
persoane, ce
caracterizează societatea actuală, schimbările ce intervin în starea
civilă pot
fi guvernate în străinătate de o altă lege decât legea naţională a
celui
implicat în aceste acte de stare civilă.
Normele conflictuale ce
pornesc de la regula, conform căreia starea civilă este cârmuită de
legea
naţională nu consacră, în acest sens, decât un deziderat care are
astăzi
viabilitate, mai mult, în baza principiului recunoaşterii drepturilor
câştigate. S-a susţinut că pentru a menţine unicitatea şi
indivizibilitatea
stării civile în dreptul internaţional privat, toate schimbările care
au loc în
starea cuiva, ca efect al unor acte sau fapte de stare civilă, trebuie
să fie
supuse uneia şi aceleiaşi legi, în speţă – legii naţionale. Aceasta se
poate
realiza numai dacă dreptul internaţional privat unde intervine
modificarea
stării civile admite acelaşi criteriu al legii naţionale. În practică,
însă,
această condiţie este greu de realizat, aşa încât aplicarea legii
naţionale
actelor ce generează starea civilă se impune mai mult pe cale de
excepţie.
Reieşind din acest fapt, sistemele care în mod tradiţional au
îmbrăţişat şi au
subscris legii naţionale în materia statutului personal fac tot
posibilul ca
acest deziderat să funcţioneze chiar în materia cea mai controversată,
adică în
materia stării civile a persoanei fizice.
Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice în dreptul
internaţional
privat.
Un prim aspect ce
vizează capacitatea de folosinţă, cu referire la dreptul internaţional
privat,
derivă din discuţiile purtate în doctrină asupra faptului dacă
capacitatea de
folosinţă aparţine sau nu dreptului conflictual. Cu alte cuvinte, s-a
pus mai
întâi problema dacă o normă conflictuală poate avea sau nu ca obiect,
pe lângă
capacitatea de exerciţiu, de asemenea şi capacitatea de folosinţă a
persoanei
fizice.
Începutul capacităţii
de folosinţă a persoanei fizice echivalează cu începutul calităţii de
subiect
de drept, respectiv, cu momentul de când persoana există. Datorită
acestui
fapt, capacitatea de folosinţă a persoanei apare din momentul naşterii
acesteia. Detaliile ce ţin de stabilirea acestui moment vor fi cârmuite
de
legea naţională. Anume aceste detalii, ce pot să difere de la un stat
la altul,
pot naşte conflicte de legi. Într-adevăr, dacă toate sistemele juridice
ar
reglementa uniform acest capitol al capacităţii de folosinţă,
conflictul de
legi în această materie ar fi exclus. Altminteri, indiferent de legea
aplicabilă s-ar ajunge la acelaşi rezultat. În pofida aparenţelor,
lucrurile
par a fi complicate atunci când unele legislaţii, pentru a atribui
calitatea de
subiect de drept unei persoane fizice, impun condiţia ca persoana să se
nască
vie şi viabilă. Astfel, legislaţia franceză prevede cerinţa ca copilul
să se
nască viabil. Această condiţie se materializează prin existenţa la
copilul
născut a tuturor organelor vitale, normal constituite, fapt care i-ar
permite
acestuia să trăiască. Jurisprudenţa a apreciat că un copil nu este
viabil
atunci când din punct de vedere fiziologic el nu este în măsură să
supravieţuiască, ca de exemplu, atunci când copilul este exagerat
de prematur sau monstruos. Sigur că problema stabilirii
viabilităţii
copilului se ridică doar atunci când copilul moare la scurtă vreme după
naştere, iar dovada neviabilităţii se poate face, în principal, prin
expertiză
medicală. În timp ce legea naţională este lex causae, un copil,
cetăţean
francez, va dobândi capacitatea de folosinţă numai dacă a întrunit
condiţiile
legii franceze, chiar dacă s-ar fi născut în altă ţară. La fel, un
cetăţean
spaniol nu va putea fi recunoscut ca subiect de drepturi nici în ţara
sa şi
nici în străinătate, decât dacă a trăit după naştere timp de 24 de ore,
deoarece
astfel spune legea sa naţională. Chiar dacă unele sisteme de drept nu
prevăd
expres ca copilul să se nască viu, această condiţie, totuşi, se
prezumă.
Astfel, pentru a deveni subiect de drept copilul trebuie să existe,
adică să se
nască şi să nu fi decedat. În
diferite state, medicina stabileşte diferite
criterii de determinare a faptului dacă copilul s-a născut viu. Se consideră că copilul s-a născut viu dacă a trăit
şi câteva fracţiuni
de secundă. În practică pentru a proba acest fapt poate servi proba
docimaziei
(constatarea prezenţei aerului în plămâni).
Conflicte de legi în
această materie pot fi generate şi de situaţia aşa-numitei capacităţi
anticipate – capacitate ce apare din momentul concepţiei. Foarte multe
sisteme
de drept prevăd că capacitatea civilă generală sau capacitatea de a
dobândi
anumite drepturi apare de la concepţie, dar cu condiţia ca copilul să
se nască
viu. Prin urmare, această modalitate de dobândire a capacităţii
reprezintă o
excepţie de la regula conform căreia capacitatea de folosinţă se
dobândeşte de
la naştere. Este o capacitate anticipată, deoarece se dobândeşte
înainte de
naştere; este o capacitate condiţionată, fiindcă ea se pune în discuţie
doar
atunci când copilul se naşte viu; este limitată deoarece priveşte numai
drepturile
copilului, nu şi obligaţiile acestuia. Deoarece legea aplicabilă
capacităţii de
folosinţă o va guverna în totalitate, ea se va referi nu numai asupra
instituirii acestei excepţii, dar şi va scoate în evidenţă acele
condiţii în
care aceasta va opera.
Încetarea capacităţii de folosinţă.
Încetarea
capacităţii de
folosinţă prin constatarea fizică a morţii
Stabilirea momentului
morţii este, în principiu, o problemă a ştiinţelor medicale şi coincide
cu
momentul decesului biologic al fiinţei umane. Moartea unei persoane
este un
proces fiziologic progresiv şi ireversibil ce face imposibilă
reîntoarcerea
persoanei la viaţă. Sub aspect juridic, efectul principal al morţii
biologice a
persoanei fizice constă în încetarea aptitudinii acesteia de a mai fi
subiect
de drept, adică în încetarea capacităţii sale de folosinţă. În baza
certificatului medical de constatare a morţii în registrul de stare
civilă se
înregistrează decesul persoanei. Organele de stare civilă eliberează în
baza
acestei înregistrări certificatul de deces, data morţii fiind
considerată data
prevăzută de certificatul medical. Astfel, data morţii înregistrată în
actul de
stare civilă va fi şi data de încetare a capacităţii subiectivale a
fiinţei
umane, adică a capacităţii de folosinţă. Prin urmare, este şi firesc ca
încetarea capacităţii de folosinţă, de fapt, ca şi începutului
acesteia, să fie
supusă legii personale. Cu toate acestea, nu credem că în practică
stabilirea
momentului decesului biologic al persoanei fizice ar putea genera un
adevărat
conflict de legi. Evident că fiinţa umană este aceeaşi oriunde,
indiferent de
cetăţenie şi de domiciliu, iar procesele de încetare a funcţiilor
vitale cunosc
aceeaşi procedură, având ca finalitate încetarea metabolismului
celular. Prin
urmare, nu putem admite, că indiferent de sistemul de drept,
calificarea
juridică a momentului morţii biologice ar cunoaşte o neuniformitate
esenţială
în reglementare.
Declararea
judecătorească a morţii
Legislaţia statuează şi
alte procedee ce au ca efect constatarea morţii, adică a încetării
capacităţii
sale de folosinţă. În acest scop a fost instituită procedura judiciară
de
declarare a morţii. Chiar dacă o hotărâre în acest sens are aceleaşi
efecte ca
şi moartea biologică, totuşi, spre deosebire de constatarea biologică a
decesului, declararea judecătorească a morţii se fondează numai pe o
prezumţie
a morţii, prezumţie relativă care poate fi răsturnată oricând prin
proba
contrară. Ca motiv pentru declararea judecătorească a morţii serveşte
dispariţia fără veste a persoanei pe un anumit termen de la locul său
permanent
de trai. Lipsa persoanei poate fi îndelungată şi nejustificată, sau
datorată
unor situaţii ce ar prezuma temeinic decesul acesteia. Drept evenimente
ce ar
prezuma indiscutabil moartea persoanei ar putea fi considerate
calamităţile
naturale, acţiunile de război, accidentele etc. Aceste evenimente pot
servi ca
indici obiectivi ce ar adeveri moartea unei persoane care se afla în
astfel de
împrejurări, iar cadavrul acesteia nu a fost găsit sau identificat.
În
cazul lipsei
îndelungate şi nejustificate a persoanei de la locuinţa sa statornică,
legislaţia impune ca condiţie esenţială scurgerea unui anumit timp din
momentul
ultimelor ştiri şi până la momentul când se cere declararea
judecătorească a
morţii. Din punct de vedere al dreptului internaţional privat,
conflictele de
legi sunt generate de reglementări, uneori foarte diferite în această
materie,
iar conflictul de legi se soluţionează, de regulă, în favoarea legii
naţionale.
Dificultăţile în dreptul conflictual sunt generate şi de faptul că
instituţia
de declarare a absenţei şi a morţii prezumate nu şi-a găsit reflectarea
în
toate sistemele de drept. În acelaşi timp, statele, în care aceasta
există,
prevăd reglementări de drept material destul de variate în ceea ce
priveşte
condiţiile şi termenele pentru ca instituţia respectivă să opereze.
Articolul
52, alin.1 din Codul civil moldovenesc prevede următoarele: „Persoana
poate fi
declarată decedată prin hotărârea instanţei de judecată dacă timp de 3
ani la
domiciliul său lipsesc ştiri despre locul unde se află sau după 6 luni
dacă a
dispărut în împrejurări ce prezentau o primejdie de moarte sau care dau
temei a
presupune că a decedat în urma unui anumit accident”.
1
În ceea ce priveşte competenţa în materia declarării
absenţei sau morţii
prezumate, după cum se observă, aceasta ţine de domiciliul sau
reşedinţa atât a
celui dispărut, cât şi a persoanei interesate, fie că acesta are
calitatea de
reclamant sau fie că este orice altă persoană care suportă efectele
stării
civile nou constituite. Înţelegem prin aceasta orice persoana
interesată care
avea domiciliul stabilit în ţara forului la momentul cererii de
declarare a
morţii prezumate. La fel, competenţa poate fi atribuită de situarea
bunurilor celui
dispărut pe teritoriul instanţei sesizate. În acelaşi timp, pentru
unele state,
competenţa instanţelor sale este exclusivă în vederea declarării
absenţei sau a
morţii prezumate a cetăţenilor săi sau când bunurile celui dispărut
situate pe
teritoriul său sunt calificate ca fiind bunuri imobile. Referitor
la anularea unei hotărâri judecătoreşti prin care s-a declarat absenţa
sau
moartea prezumată, competenţa o are numai instanţa care a pronunţat
hotărârea.
Astfel, instanţa românească va putea anula o hotărâre prin care s-a
pronunţat
absenţa sau moartea cetăţeanului român sau a unui străin numai dacă
aceasta
aparţine instanţelor româneşti. Anularea unei hotărâri prin care s-a
declarat
moartea prezumată a străinului va avea loc conform legii naţionale a
acestuia.
Probleme
de ordin conflictual legate de calificarea datei morţii prezumate
stabilită
prin hotărârea judecătorească
Reglementările referitoare la
procedura şi condiţiile de declarare a absenţei şi a morţii prezumate
diferă
esenţial de la stat la stat. Asemenea
distincţii pot
naşte uneori conflicte de calificări destul de contradictorii care ţin
să
stârnească rezonanţe pronunţate pentru instanţa forului. Altminteri,
această
procedură comportă atât aspecte de fond, cât şi unele aspecte de
procedură. O
chestiune care suscită interes ar fi cea legată de momentul stabilit
prin
hotărârea judecătorească a morţii prezumate. Astfel, conform
prevederilor
art.52, alin.3 Cod civil a Republicii Moldova, „Ziua morţii persoanei
declarate
decedată se consideră ziua la care hotărârea judecătorească privind
declararea
decesului ei a rămas definitivă.” Prin excepţie, conform aceluiaşi
aliniat,
data morţii stabilită de instanţă coincide cu ziua morţii prezumate la
persoana
„dispărută în împrejurări care prezentau o primejdie de moarte sau care
dau
temei de a presupune că a decedat în urma unui accident”. Chiar dacă
rămânerea
definitivă a unei hotărâri judecătoreşti ţine de procedură, considerăm
că în
această situaţie aspectul procesual este absorbit de fondul cauzei.
Respectiv,
un cetăţean moldovean va fi considerat că a murit, chiar în baza unei
hotărâri
străine, în momentul când această hotărâre a rămas definitivă (evident,
dacă
dreptul internaţional privat al instanţei declară competenţa legii
naţionale în
materie). O asemenea poziţie faţă de data morţii stabilită prin
hotărârea
judecătorească reprezintă o abordare mai izolată, majoritatea
sistemelor
suprapun acest moment cu momentul ultimelor ştiri despre persoana
dispărută. Evident
că legiuitorul moldovean s-a „inspirat” în această direcţie din
legislaţia
rusă.
Dacă data morţii ar fi data ultimelor
ştiri, toate efectele ce decurg din această stare vor retroactiva până
la acea
dată. Dacă însă această dată este data rămânerii definitive a hotărârii
declarative de moarte, efectele se vor naşte din acel moment. O asemenea stare a lucrurilor nu pare a fi deloc
oportună din mai multe
puncte de vedere. Evident că data
morţii, are o strânsă legătură cu
momentul deschiderii succesiunii. În raport cu această dată se
determină
reglementările legale aflate în vigoare în momentul respectiv şi care
urmează
a-şi găsi aplicarea. Pe această bază
se stabileşte
cercul moştenitorilor legali sau testamentari şi drepturile succesorale
ale
acestora. Într-o ipoteză, data ultimelor ştiri poate fi anterioară
datei
naşterii unui copil de către soţia celui declarat mort. Or, data morţii
stabilită prin hotărârea declarativă a morţii prezumate este şi data
încetării
căsătoriei. Până la acel moment soţul mamei este prezumat a fi tatăl
copilului.
Este şi firesc că cel a cărui moarte a fost declarată nu va mai putea
introduce, în caz dacă nu mai reapare, acţiunea în tăgadă a
paternităţii.
Respectiv, copilul născut, de exemplu, după doi ani de la data
ultimelor ştiri
despre cel declarat mort va întruni totuşi calitatea de moştenitor din
clasa I
în cazul succesiunii legale sau de moştenitor rezervatar în cazul
succesiunii
testamentare. La fel, momentul morţii stabilit de către instanţă are
implicaţii
directe şi asupra reprezentării sau transmisiei succesorale. Astfel, în
situaţia în care unul dintre moştenitorii legali moare după dispariţia
celui pe
care are dreptul de-al moşteni, dar mai înainte de data stabilită prin
hotărârea judecătorească, operează instituţia reprezentării prin care
succesorii celui dintâi vor veni la moştenirea ce i s-ar cuveni
acestuia în caz
dacă era în viaţă. Dacă data morţii este data ultimelor ştiri, atunci
moartea
succesorului decedat după acea dată nu va mai naşte un raport de
reprezentare
succesorală, ci va opera instituţia transmisiei succesorale, adică
moştenitorii
celui decedat vor putea accepta cota din moştenirea celui declarat mort
în
locul succesorului decedat. În schimb, dacă data morţii este data când
hotărârea a rămas definitivă, atunci succesorii celor aflaţi în relaţii
de
rudenie de clasa I cu cel declarat mort îl vor putea moşteni prin
instituţia
reprezentării, venind în locul succesorilor celui declarat mort,
decedaţi după
data ultimelor ştiri, iar transmisia succesorală nu va mai putea
retroactiva,
deoarece succesiunea se deschide de la data de
când hotărârea cu privire la moartea prezumată a rămas
definitivă.
Astfel,
celălalt soţ va fi
ţinut de incertitudinea legată de actele ce le încheie referitor la
anumite
bunuri care le-a dobândit personal după data ultimelor ştiri. Până la
data când
hotărârea declarativă de moarte a rămas definitivă, aceste bunuri vor
fi
considerate a fi bunuri comune. Respectiv, atât preţul înstrăinării (ca
urmare
a subrogaţiei de bunuri), cât şi fructele reieşite din operaţiunile
juridice
obiectul cărora au constituit aceste bunuri se vor include în
proprietatea
comună în devălmăşie a soţilor. La deschiderea succesiunii, toate
bunurile
dobândite de soţul supravieţuitor de la momentul ultimelor ştiri,
precum şi
fructele ce le-au generat acestea vor face obiectul proprietăţii comune.
Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice în dreptul
internaţional
privat.
Conflictul de legi în materia capacităţii de exerciţiu.
Prin
prisma dreptului
comparat, materia capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice denotă,
cel puţin
în dreptul continental, o anumită uniformitate de tratare a
instituţiei. În
dreptul anglo-saxon, capacitatea de exerciţiu este denumită activ legal
capacity (capacitatea juridică activă). Aceasta având ca scop
evidenţierea, pe
de o parte, a rolului activ al persoanei fizice în valorificarea
drepturilor
sale subiective recunoscute de lege şi, pe de altă parte, deosebirea
acesteia
de capacitatea de folosinţă, denumită passive legal capacity
(capacitate
juridică pasivă), care lasă să se înţeleagă că pentru a fi beneficiar
de
totalitatea drepturilor recunoscute persoana nu trebuie să
îndeplinească vreo
acţiune anume. Deosebirile de formulare a textelor de lege sau a
tratărilor
doctrinare de la un autor la altul nu sunt fundamentale. Cu titlu de
exemplu, în
legislaţia românească, capacitatea de exerciţiu este definită ca fiind
“capacitatea persoanei de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma
obligaţii,
săvârşind acte juridice” (art.5, alin.3 din Decretul nr.31/1954); Codul
civil
al Republicii Moldova la art.19 defineşte capacitatea de exerciţiu a
persoanei fizice ca fiind „aptitudinea persoanei de a
dobândi prin faptă
proprie şi de a exercita drepturi civile, de a-şi asuma personal
obligaţii
civile şi de a le exercita”.
Prin
urmare, conceptul de
capacitate de exerciţiu, aşa cum este el perceput în diferite sisteme
de drept,
nu poate isca un conflict de calificări major. Raţiunea prevederilor
legale
referitor la instituţia capacităţii de exerciţiu reprezintă dorinţa de
a
înzestra persoana cu aptitudinea ce i-ar permite acesteia de a dobândi
şi de a
exercita drepturi subiective, precum şi de a-şi asuma şi executa
obligaţiile
ce-i stau în sarcină în mod independent. Pe de altă parte, se urmăreşte
trasarea unui hotar fără echivoc dintre persoanele ce pot participa la
circuitul civil de sine stătător şi persoanele care, datorită unor
motive
temeinice, nu pot participa la acest circuit decât prin intermediul
reprezentării sau cu încuviinţarea prealabilă a terţelor persoane.
Sistemele
juridice moderne consideră asemenea motive fiind minoritatea şi unele
boli
mintale (cum ar fi alienaţia şi debilitatea mentală).
Practic
toate sistemele de
drept prevăd că persoana fizică devine capabilă de la o anumită vârstă
instituită de legislaţie, premisa fiind existenţa discernământului.
Această
vârstă se stabileşte numai prin efectul legii consacrând caracterul de
legalitate a capacităţii de exerciţiu. Momentul majoratului este legat
de unele
aptitudini psihice ale persoanei, adică de existenţa facultăţii de a
judeca şi
de a aprecia corect asupra necesităţii şi oportunităţii încheierii unui
act
juridic, ca urmare a evaluării raţionale a consecinţelor acestuia.
Referitor la
vârstă de la care apare această facultate mintală şi experienţă de
viaţă
necesare pentru un discernământ viabil nu mai sesizăm aceeaşi
unanimitate de
opinii. Acest aspect a impus dreptului internaţional privat sarcina
găsirii
unor soluţii conflictuale pentru a determina legea materială competentă
în
materia capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice.
Astfel,
referitor la
vârsta majoratului, în România, Republica Moldova, Federaţia Rusă,
Polonia,
Franţa, Anglia ş.a., persoana fizică este considerată că a dobândit
capacitatea
deplină de exerciţiu de la vârsta de 18 ani, pe când în Germania,
persoana este
deplin capabilă de a participa personal la circuitul civil prin
încheierea
actelor juridice începând cu ultima zi a vârstei de 18 ani. În Japonia,
capacitatea deplină de exerciţiu apare o dată cu împlinirea vârstei de
20 ani,
iar în Statele Unite, în funcţie de statul federal, vârsta de la care
intervine
majoratul persoanei variază între 18 şi 21 de ani. Printr-o modificare
intrată
în vigoare în 1996 a art.14 din Codul civil elveţian, minorul devine
capabil la
vârsta de18 ani, spre deosebire de reglementarea anterioară care
prevedea
vârsta majoratului la 20 de ani. Aşadar, conflictele de legi în această
materie
sunt generate de reglementările distincte legate de vârsta de la care
apare
majoratul persoanei. Chiar dacă, în ipoteză, chestiunea referitoare la
majorat
se soluţionează cu privire la o persoană legea căreia stabileşte o
vârstă
similară cu legea forului, conflictul în această materie este
inevitabil şi, în
consecinţă, i se va da prioritate uneia sau alteia dintre legile din
conflict:
legii naţionale, legii domiciliului, legii forului sau legii încheierii
actului.
Pe
de altă parte,
legislaţia unor state reglementează şi o capacitate de exerciţiu
restrânsă.
Aceasta apare ca rezultat al generalizării făcute de legiuitor asupra
capacităţii
de exerciţiu, stabilind anumite praguri de vârstă până la care
capacitatea de
exerciţiu nu există, de la care ea începe să existe, dar este restrânsă
şi de
la care ea devine deplină. Legislaţia românească, rusească, precum şi
cea
moldovenească instituie o asemenea capacitate restrânsă de exerciţiu
pentru
minorii cu vârsta între 14 şi 18 ani. În doctrină s-a relatat că ar exista şi o
capacitate restrânsă a minorilor cu vârsta între 7 şi 14 ani (art.22,
alin.2
din Codul civil al Republica Moldova).
Persoana este capabilă dacă poate încheia de sine stătător acte
juridice în
general (şi nu unele acte juridice), astfel că persoana care nu are
această
calitate este
lipsită de capacitate de exerciţiu. Capacitatea de exerciţiu
restrânsă
în această ordine de idei o poate
avea numai minorul cu vârsta între 14 şi 18 ani (art.21,
alin.1 CC),
deoarece numai acesta poate încheia orice act juridic personal, dar cu
încuviinţarea ocrotitorului său legal (aceasta de fapt şi fiind
restrângerea în
materie). Astfel, posibilitatea dată unui elev de 7 ani să
achiziţioneze unele
rechizite şcolare personal nu credem că i-ar atribui acestuia o
capacitate
restrânsă de exerciţiu, ci, mai degrabă, că ar beneficia, prin
excepţie, de
unele efecte ale capacităţii depline de exerciţiu (adică ar putea
încheia
personal unele acte juridice).
Legislaţia
poate prevedea
o capacitate limitată de exerciţiu şi pentru persoanele majore, dar
care au
fost limitate în capacitate de exerciţiu datorită unor motive
întemeiate.
Conform art.22 Cod civil al RM, asemenea persoane sunt cei ce consumă
abuziv
alcool, substanţe narcotice, psihotrope şi în acest mod înrăutăţesc
substanţial
starea familiei lor. Limitarea capacităţii de exerciţiu are loc numai
în baza
legii şi numai prin hotărâre judecătorească. Asupra acestor persoanese
instituie curatela.
Tot
în aceeaşi ordine de
idei, unele legislaţii ale dreptului continental prevăd situaţii când
minorul
poate dobândi capacitatea deplină până la împlinirea majoratului, cum
ar fi,
spre exemplu, situaţia minorului ce se căsătoreşte sau a persoanei care
lucrează în baza unui contract de muncă ori practică activitatea de
întreprinzător. În cea de-a două situaţie, atribuirea capacităţii
depline de
exerciţiu unui minor poartă denumirea de emancipare. Emanciparea este
reglementată în mod tradiţional în legislaţia Federaţiei Ruse (art. 27
din
Codul civil) sau în cea a Republicii Moldova. Codul civil moldovenesc
prevede o
asemenea procedură la art. 20, alin. 3.
Ne permitem să avem o
mare rezervă faţă de o asemenea modalitate de dobândire a capacităţii
depline
de exerciţiu de către minorul angajat într-un raport de muncă.
Altminteri, un
caracter al capacităţii de exerciţiu este legalitatea acesteia. Astfel,
instanţele de judecată pot lipsi sau restrânge o persoană în
capacitatea de
exerciţiu dar nici într-un caz nu-i pot atribui această calitate. O
singură
excepţie, aparent, ar fi situaţia când temeiurile ce au condus la
lipsirea de
capacitate au dispărut şi instanţa constată lipsa impedimentelor şi o
declară capabilă.
Această declarare nu are însă un efect constitutiv ci unul declarativ.
Prin
urmare, atribuirea capacităţii depline nu poate fi lăsată la dispoziţia
instanţelor de judecată care pot satisface sau respinge cererea. Mai
mult ca
atât, după cum prevede art.20, alin.3 Cod civil al Republicii Moldova,
procedura de emancipare este lăsată la arbitrariul autorităţilor
tutelare, fapt
care, după părerea noastră, ar putea naşte unele abuzuri din partea
celor
interesaţi ce ar conduce, în unele situaţii, la lezarea intereselor
minorului
sau la o fraudare de lege.
Probleme
conflictuale ar
putea naşte şi soarta capacităţii depline a minorului, dobândite din
căsătorie, atunci când această căsătorie ar fi desfăcută,
anulată sau va
înceta până la majorat prin
moartea celuilalt soţ. Cu alte cuvinte, ne interesează care
va fi legea
ce va arăta dacă minorul îşi
păstrează capacitatea deplină de exerciţiu dobândită prin
căsătorie în
cazul divorţului sau în cazul
decesului celuilalt soţ sau dacă o va pierde retroactiv în
cazul
declarării anulării căsătoriei. Şi dacă o
va pierde care va fi momentul din care va fi considerat că
nu o mai
avea.
Încetarea
capacităţii de
exerciţiu doar la moartea persoanei apare ca fiind regula în materie.
Totuşi,
prin excepţie, legea reglementează posibilitatea lipsirii persoanei
fizice de
capacitatea de exerciţiu în timpul vieţii, ca urmare a punerii acesteia
sub
interdicţie prin hotărâre judecătorească, datorită lipsei sale de
discernământ
cauzată de alienaţia sau debilitatea mintală. Legislaţia civilă prevede
că
persoana poate fi declarată incapabilă numai de către instanţa de
judecată şi
numai atunci când există motive temeinice. Şi este evident să fie aşa,
deoarece
o persoană poate fi limitată în drepturile sale numai de către instanţa
de
judecată. Astfel, ar putea provoca conflict de legi situaţia când s-ar
pune
problema eficacităţii internaţionale a unei decizii pronunţate în
străinătate
cu privire la declararea incapacităţii unei persoane fizice de către un
alt
organ decât instanţa de judecată sau când la baza hotărârii au stat
alte motive
decât cele prevăzute de legea forului. Cu alte cuvinte, suntem în
situaţia de a
recunoaşte sau nu incapacitatea
celui pus sub interdicţie în străinătate. Pe de altă parte,
s-ar putea
ivi un conflict de calificări legat de motivele ce ar sta la baza
declarării
nulităţii actelor încheiate de persoana lipsită de capacitate până la
rămânerea
definitivă a hotărârii de punere sub interdicţie. Aşadar, actele vor fi
nule ca
urmare a lipsei de capacitate sau ca urmare a lipsei de discernământ în
momentul încheierii actului juridic. În acelaşi timp, poate apărea
situaţia
când instanţa este sesizată cu o cerere de declarare a incapacităţii
unui
străin. Pe lângă un conflict de jurisdicţii privind competenţa
instanţei va
apărea şi un conflict de legi în spaţiu între legea naţională şi legea
forului
privind legea materială competentă de a stabili condiţiile ce ar
justifica
interdicţia.
Incapacităţile de exerciţiu
Revenind
asupra
soluţionării conflictului de legi în materia incapacităţilor speciale
de
exerciţiu, se insistă asupra
principiului conform căruia acestea vor fi guvernate fie de legea
naţională
atunci când operează erga omnes, fie, atunci când sunt prevăzute în
interesul
unor persoane concrete – de legea actului prohibit care poate fi lex
contractus
sau lex succesionis, după caz (vezi infra.1). Incapacitatea generală de
exerciţiu, care se referă la toate actele juridice ale incapabilului,
sunt
supuse legii naţionale. Legea naţională a minorului sau a interzisului
judecătoresc va determina, în special: categoriile de acte juridice pe
care nu
le poate face (sau, prin excepţie, le poate face); sancţiunea
încălcării
incapacităţii şi anume nulitatea actului (cazurile de nulitate şi
felurile acesteia,
persoanele care o pot invoca şi în ce condiţii etc.).
În
materia incapacităţii
de exerciţiu prezintă interes şi următoarele două situaţii: procedura
punerii
sub interdicţie a străinului şi admiterea incapacităţii celui pus sub
interdicţie în străinătate.
Asemenea situaţii nasc inevitabil conflicte de legi şi
conflicte de
jurisdicţii.
Admiterea
incapacităţii de
exerciţiu a celui pus sub interdicţie în străinătate presupune că
hotărârea
judecătorească străină produce efecte în ţara sa sau în orice alt stat
terţ. În
această materie, s-a admis, în principiu, că hotărârile străine sunt
recunoscute de plin drept. Este şi firesc să fie aşa în situaţia când
se cere
eficacitatea internaţională a unei hotărâri străine prin care s-a
declarat
interdicţia propriului său cetăţean. În caz dacă hotărârea a fost
pronunţată
într-un alt stat decât cel de cetăţenie a interzisului, adică cu
concursul
dreptului internaţional privat al instanţei ce a pronunţat hotărârea,
aceasta
va fi recunoscută într-un stat terţ dacă a fost recunoscută mai întâi
în statul
de cetăţenie a interzisului. În final, hotărârile judecătoreşti
referitoare la
statutul personal vor fi recunoscute oriunde de plin drept fără a fi
impusă o
procedură prealabilă de recunoaştere. Prin urmare, legea naţională
cârmuieşte
incapacitatea de exerciţiu, fie că aceasta rezultă direct din lege, fie
că
decurge, în condiţiile legii, dintr-o hotărâre judecătorească străină.
Când
este vorba de eficacitatea altor hotărâri decât cele referitoare la
statutul personal,
recunoaşterea sau executarea lor se face pe cale judecătorească şi cu
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de normele procesuale cuprinse în
legea
forului referitoare la procedura civilă cu element de extraneitate
(condiţii
impuse de art.467, 471 Cod de procedură civilă al Republicii Moldova).
S-a
susţinut că incapacitatea de exerciţiu care rezultă dintr-o hotărâre
judecătorească penală străină nu poate fi recunoscută, în lipsa de
reglementare
contrară, expresă, în ţara forului, dat fiind efectul teritorial al
normelor
penale. În ceea ce ne priveşte, subscriem opiniei conform căreia nimic
nu ar
împiedica nici în această situaţie de a recunoaşte efectele civile ce
pot
decurge dintr-o sentinţă penală străină sau din actele administrative
adoptate
de autorităţile altorstate.
Procedura
punerii sub
interdicţie a străinului este o procedură mult mai complicată decât
admiterea
unei hotărâri străine în materie. O poziţie aparte a fost adoptată de
legislaţia Republicii Moldova. Astfel, art.1591, alin.1 Cod civil
moldovenesc
relatează următoarele: „Cetăţeanul străin sau apatridul poate fi (s.n.)
declarat incapabil sau limitat în capacitatea de exerciţiu (s.n.),
conform
legislaţiei Republicii Moldova”. Respectiv formula poate fi arată că
această
situaţie reprezintă o excepţie, regula fiind că nu poate fi. Este şi
firesc să
fie aşa, deoarece, aşa cum s-a arătat mai sus, legea naţională este
aceea care
guvernează nu numai capacitatea, ci şi incapacitatea unui străin. Cu
toate
acestea, legiuitorul poate prevedea, pe cale de excepţie, că străinul
poate fi
declarat incapabil sau limitat în capacitatea sa de exerciţiu conform
legii
forului. Evident, aceasta numai în situaţia când sistemul de drept al
forului
este interesat în mod direct. De exemplu, un cetăţean străin este
căsătorit cu
un cetăţean al republicii Moldova, domiciliază în Moldova, dar, ca
urmare a
unui accident, suferă de o boală mintală. Astfel, fiind lipsit de
discernământ
şi, nefiind pus sub interdicţie, poate cauza un prejudiciu prin
încheierea de acte
juridice atât terţelor persoane, cât şipoate fi lezat personal în unele
drepturi.
În
această materie
competenţa o au instanţele naţionale ale străinului care vor proceda la
efectuarea acestei proceduri după legea lor. Cu toate acestea, de cele
mai
multe ori, această competenţă nu este exclusivă. Prin urmare, fiind
vorba de o
excepţie, aceasta trebuie să fie stipulată cât mai exact şi să nu dea
temei
pentru interpretări echivoce.
Evident,
că în mod
prioritar sunt competente autorităţile statului de naţionalitate a
persoanei
faţă de care există motive temeinice de a fi declarată incapabilă sau
de a fi
limitată în capacitate de exerciţiu. Numai în ipoteza în care aceste
autorităţi, după ce au fost sesizate de instanţa străină, refuză să
soluţioneze
cazul, sau se află în pasivitate nesoluţionându-l în timp util,
instanţa căreia
i se cere declararea străinului se va simţi obligată să acţioneze fie
pentru a
aplica măsuri provizorii cu caracter de urgenţă, fie chiar de a declara
incapacitatea sau limitarea în capacitate a străinului. Aşadar,
tratatele de
asistenţă juridică admit efectuarea unor asemenea proceduri de către
partea
contractantă unde îşi are reşedinţa cetăţeanul celeilalte părţi
contractante cu
îndeplinirea unor condiţii, cum ar fi: a) avizul prealabil al statului
de
cetăţenie; b) delegarea competenţei de către instanţele avizate; c)
necomunicarea în timpul prevăzut de acord a deciziei de către
autoritatea
avizată; c) motivul de punere sub interdicţie sau de limitare în
capacitate sunt
prevăzute şi de legea statului a cărui cetăţean este persoana. În acest
context, dacă instanţa moldovenească va fi competentă să se pronunţe
asupra
incapacităţii unui străin, legea materială după care se va conduce
pentru
îndeplinirea măsurilor punerii sub interdicţie poate fi legea
moldovenească.
Legea Republicii Moldova se va aplica numai dacă conflictul de
jurisdicţii a
fost soluţionat în favoarea instanţelor moldoveneşti şi dacă aplicarea
legii
forului în această materie este prevăzută de clauzele tratatului
internaţional.
Totuşi, legea forului se va aplica cu luarea în consideraţie a
stipulaţiilor
legii naţionale a străinului în acest sens.
Legea aplicabilă ocrotirii persoanelor lipsite de capacitate
de
exerciţiu, cu capacitate de exerciţiu restrânsă sau limitate în
capacitate de
exerciţiu
Ocrotirea minorului,
exercitată de către ambii părinţi sau de către unul dintre aceştia,
este
cârmuită de legea aplicabilă raporturilor dintre copil şi părinte.
Soluţia
poate să difere în funcţie de poziţia copilului care poate fi din
căsătorie sau
din afara acesteia. La fel, legea aplicabilă ţine de punctul de
legătură
instituit de dreptul internaţional privat în această materie, care
poate fi
domiciliul sau cetăţenia copilului sau a părintelui.
Legislaţiile statelor ce
se conduc după principiile enunţate, extind aceste reguli şi asupra
copilului
adoptat, însă, cu condiţia ca adopţia să fie încheiată de ambii soţi
împreună.
Ocrotirea
părintească a
minorului din afara căsătoriei va fi guvernată, în contextul
celorrelatate, de
obicei, de legea naţională a copilului.
Conform
dreptului
moldovenesc (art.160 din Codul familiei al Republicii Moldova din 2000)
şi cel rusesc
(art.163 din Codul familiei al Federaţiei Ruse din 1995), de exemplu,
obligaţiile părinţilor de
a-şi întreţine copiii vor fi supuse legii statului pe
teritoriul căruia
aceştia îşi au domiciliul comun. Numai în lipsa unui asemenea domiciliu
se va
aplica legea naţională a copilului. Totuşi, legea naţională a copilului
va putea
fi aplicabilă şi în cazul când acesta are domiciliul comun cu părinţii
sau
părintele său. Excepţia se referă numai la măsurile de asigurare a
obligaţiilor
de întreţinere. Acelaşi principiu, al domiciliului comun, este
consacrat şi de
tratatele la care sunt parte aceste state, cum ar fi Tratatul de
asistenţă
juridică din 1994 încheiat între Republica Moldova şi Federaţia Rusă
(art. 30
din tratat). Într-un sens mai restrâns se pronunţă Convenţia din 1993 a
statelor CSI cu privire la asistenţa juridică, care prevede că
ocrotirea
minorilor va fi cârmuită de statul unde aceştia îşi au stabilit
domiciliul
permanent. Astfel, observăm că chiar dacă legislaţiile naţionale ale
Moldovei
şi ale Rusiei prevăd principii similare, tratatele la care sunt parte
instituie
principii deosebite de cele naţionale şi chiar deosebite de la un
tratat la
altul. În timp ce concurenţa dintre normele naţionale şi cele
internaţionale se
soluţionează simplu, adică în favoarea celor din urmă, concursul dintre
normele
internaţionale se soluţionează, ţinând cont de o anumită ierarhie. În
caz de
concurs între normele naţionale şi cele internaţionale, prioritate vor
avea
normele internaţionale. În caz de concurs între normele tratatelor
multilaterale şi ale celor regionale, prioritate vor avea normele
prevăzute de
tratatele regionale. Când intră în concurs normele prevăzute de
tratatele
multilaterale universale sau regionale şi cele prevăzute de tratatele
bilaterale se vor aplica normele tratatelor bilaterale. Cu referire la
cele
două tratate de asistenţă juridică, tratatul bilateral la care sunt
parte
statele menţionate vor avea prioritate faţă de normele stabilite
printratatul
CSI.
Efectele
incapacităţii în
materia tutelei asupra minorului sau asupra interzisului judecătoresc,
raporturile
dintre tutore şi cel aflat sub tutelă, sunt supuse, în principiu, legii
naţionale a minorului sau a interzisului judecătoresc. Aceste efecte
pot fi
supuse şi legii autorităţii ce îndrumă şi supraveghează exercitarea
ocrotirii
atunci când minorul sau interzisul locuiesc în statul de care aparţine
autoritatea (art.1592, alin.3 Cod civil moldovenesc, precum şi cele
prevăzute
de art.2 al Convenţiei privind competenţa autorităţilor şi legea
aplicabilă în
materie de protecţie a minorului). În asemenea situaţii, legea
naţională intră
în concurs cu legea forului. Se pot deci aplica în parte dispoziţiile
legii
naţionale (de fond) şi, în parte, dispoziţiile autorităţii competente.
Raporturile dintre tutore sau curator şi cel aflat sub tutelă sau
curatelă
trec, de această dată, de sub imperiul legii naţionale a acelui ocrotit
sub
guvernarea legii autorităţilor ce au preluat tutela sau curatela. S-a
susţinut
că o asemenea abordare flexibilă de soluţii conflictuale este mai
eficientă şi
oportunăpentru cei ce necesită ocrotire.
S-a
susţinut, că trebuie,
în acelaşi timp, făcută o distincţie între legea aplicabilă măsurilor
de
ocrotire care se iau faţă de cel ocrotit şi legea aplicabilă
reprezentării sau
asistării acestuia. Astfel, reprezentarea legală a persoanei fizice
lipsite de
capacitate de exerciţiu în cazul în care se află în încetare de plăţi,
precum
şi asistarea persoanei cu capacitate de exerciţiu restrânsă sunt supuse
legii
care se aplică raportului juridic din care se naşte atribuţia de
reprezentare sauasistare.
Ocrotirea
minorului,
exercitată de către ambii părinţi sau de către unul dintre aceştia,
este
cârmuită de legea aplicabilă raporturilor dintre copil şi părinte.
Soluţia
poate să difere în funcţie de poziţia copilului, care poate fi din
căsătorie
sau din afara acesteia. Conform dreptului moldovenesc, obligaţiile
părinţilor
de a-şi întreţine copiii vor fi supuse legii statului pe teritoriul
căruia
aceştia îşi au domiciliul comun. Numai în lipsa unui asemenea domiciliu
se va
aplica legea naţională a copilului. Totuşi, legea naţională a copilului
va
putea fi aplicabilă şi în cazul când acesta are domiciliul comun cu
părinţii
sau părintele său. Excepţia se referă numai la măsurile de asigurare a
obligaţiilor de întreţinere. Efectele incapacităţii în materia tutelei
asupra
minorului sau asupra interzisului judecătoresc, raporturile dintre
tutore şi
incapabil, sunt supuse, în principiu, legii naţionale a minorului sau a
interzisului judecătoresc. Aceste efecte pot fi supuse şi legii
autorităţii ce
îndrumă şi supraveghează exercitarea ocrotirii atunci când minorul sau
interzisul locuiesc în statul de care aparţine autoritatea. S-a
susţinut că o
asemenea abordare flexibilă de soluţii conflictuale este mai eficientă
şi
oportună pentru cei ce necesită ocrotire.
Cercetarea
multiaspectuală a acestui subiect nu poate fi efectuată fără a studia
şi
analiza literatura de specialitate din diferite ţări în materia dată,
fără a
studia şi analiza legislaţia altor ţări la acest capitol şi a face o
comparaţie
a acestora cu literatura de specialitate şi legislaţia Republicii
Moldova, care
reglementează statutul persoanei fizice. De asemenea, pentru a depista
lacunele
existente în actuala legislaţie de drept internaţional privat al
Republicii
Moldova şi a face propuneri în vederea înlăturării acestora, a fost
necesară
studierea şi analiza minuţioasă a prevederilor vechiului Cod civil şi a
altor
acte normative prin care au fost sau mai sunt încă reglementate
relaţiile din
domeniul statutului personal.
|