1
Cauzele de
nulitate absolută
Cauzele care atrag
nulitatea
absolută sunt următoarele:
1.
încălcarea
regulilor privind capacitatea civilă a persoanelor în cazurile:
a). nerespectarea unei
incapacităţi speciale, impuse pentru ocrotirea unui interes obştesc.
Aceste incapacităţi
constau fie în interdicţia de a
încheia anumite acte juridice civile, fie în interdicţia de a dobândi
anumite
drepturi sau obligaţii şi sunt instituite de legiuitor din considerente
de
ocrotire a intereselor anumitor categorii de persoane, dată fiind
situaţia
specială în care se află.
Asemenea incapacităţi sunt
prevăzute atât în Codul civil
cât şi în alte acte normative. Astfel, art. 806 Cod civil stabileşte “minorul mai
mic de 16 ani
nu poate dispune nici într-un fel”, prin donaţie sau testament, de
bunurile
sale, iar art. 807 Cod civil prevede că “minorul de 16 ani poate
dispune prin
testament şi numai pentru jumătate de care după lege poate dispune
majorele”.
Alte incapacităţi speciale sunt prevăzute şi în art. 1308 şi art. 1309
Cod civil.
De asemenea, în art. 68 din Legea nr. 18/1991, la aliniatul 1 se spune
că
“personele fizice care nu au cetăţenia romănâ şi domiciliul în România,
precum
şi persoanele juridice care nu au cetăţenia română şi sediul în
România, nu pot
dobândi în proprietate terenuri de orice fel prin acte între vii”.
b). lipsa capacităţii de
folosinţă a persoanei juridice.
Una din
condiţiile de validitate a actului juridic civil este capacitatea de a
încheia
actul. Neîndeplinirea acestei condiţii, adică încheierea actului
juridic civil
de către o unitate care se găseşte în faza dobândirii personalităţii
juridice
sau a lichidării, acte care nu se încadrează în dispoziţiile art. 33,
alin. 3
din Decretul 31/1954 (depăşesc cerinţa ca persoana juridică să ia
fiinţă în mod
valabil), va atrage nulitatea absolută a actului juridic respectiv.
c).nerespectarea
principiului
specialităţii capacităţii de folosinţă a persoanei juridice.
Principiul specialităţii
capacităţii de folosinţă a
persoanei juridice se defineşte ca fiind regula de drept civil potrivit
căreia,
persoana juridică nu poate dobândi, prin acte juridice, decât acele
drepturi şi
obligaţii care sunt în concordanţă cu scopul ei. Această regulă este
consacrată
în art. 34 din Decretul 31/1954 unde se spune, la alineatul 1 că “persoana
juridică nu
poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit
prin lege,
actul de înfinţare sau statut”, iar în alineatul 2 că “orice act
juridic care
nu este făcut în vederea realizării acestui scop este nul”.
Prin urmare
principiul specializării capacităţii de folosinţă limitează
această capacitate, restrânge conţinutul ei la concordanţa dintre
capacitatea
persoanei juridice şi scopul ei, depăşirea acestei sfere fiind
sancţionată cu
nulitatea absolută a actelor juridice încheiate.
2.
lipsa totală a
consimţământului, cum este cazul erorii-obstacol(error in
negotio şi error in corpore).
Potrivit art. 953 Cod
civil “consimţământul nu este valabil când
este dat prin eroare”.
Eroarea este
falsa reprezentare a realităţii la încheierea unui act
juridic. Eroarea obstacol (numită şi distructivă de voinţă) este cea
mai gravă
formă a erorii, împiedicând formarea actului juridic şi îmbracă, în
funcţie de
natura realităţii asupra căreia cade, două forme: eroarea asupra naturii
actului
ce se încheie (error in negotio)
constând în faptul că una dintre părţi crede că încheie un anumit act
juridic,
iar cealaltă parte crede, greşit, că încheie un alt act juridic, şi
eroarea
asupra indentităţii fizice a obiectului actului juridic (error
in corpore) constând în faptul că una dintre părţi crede că
obiectul actului juridic îl constituie un anumit bun, pe când cealaltă
parte
are în vedere alt bun.
Pentru că nu s-a format
acordul de voinţă al părţilor,
sancţiunea care intervine este nulitatea absolută a actului juridic,
aceasta
fiind soluţia acceptată, în general, în practică şi doctrină.
Cu toate acestea se
consideră
că
în caz de eroare-obstacol ar trebui să intervină nulitatea relativă,
cei în
cauză putând să ceară anularea actului, dar putând să o şi confirme,
prin
executarea actului juridic, în funcţie de interesele fiecăruia.
3.
nevalabilitatea obiectului
actului juridic
Referindu-se la convenţii,
art. 962 Cod civil stabileşte
că “obiectul
convenţiei este acela la care părţile sau numai una dintre ele se
obligă”. Prin
urmare, obiectul actului juridic civil se defineşte ca fiind conduita
părţilor
stabilită prin acel act juridic, respectiv acţiunile sau inacţiunile la
care
părţile sunt îndreptăţite sau la care sunt ţinute.
1
Pentu a fi
valabil, obiectul actului juridic trebuie să îndeplinească mai
multe condiţii. Astfel, obiectul actului juridic trebuie să existe,
trebuie să
se afle în circuitul civil, să fie determinat sau determinabil, să fie
posibil
şi să fie licit şi moral. Aceste sunt condiţii generale pentru
valabilitatea
obiectului actului juridic. Există şi condiţii speciale, cerute doar
pentru
anumite categorii de acte, astfel: în actele constitutive ori
translative
de drepturi, se cere ca cel ce se obligă să fie titularul dreptului; în actele “intuitu
personae” obiectul trebuie să constea într-un fapt personal
al debitorului,iar când legea prevede, este necesară şi autorizaţia
administrativă.
În
consecinţă, ori de câte ori sunt nerespectate condiţiile de validitate
ale obiectului actului juridic acesta este lovit de nulitate absolută.
1.
când lipseşte cauza ori
este ilicită sau morală
Cauza sau scopul actului
juridic este acel element care
constă în obiectivul urmărit la încheierea unui asemenea act.
Potrivit art. 966 Cod civl
“obligaţia fără cauză sau
fondată pe o cauză falsă, sau nelicită, nu poate avea nici un efect”.
Prin
urmare, pentru a fi valabilă, cauza actului juridic trebuie să
îndeplinească
cumulativ următoarele condiţii: să existe, să fie reală şi să fie
licită şi
morală. Neîndeplinirea acestor condiţii va antrena nulitatea absolută a
actului
juridic.
2.
nerespectarea formei ad
validatem
Numeroase dispoziţii
legale prevăd pentru valabilitatea
unui act juridic forma ad validitatem (ad solemnitatem): donaţia (art. 813 Cod
civil), testamentul
(art. 858 Cod civil), ipoteca convenţională (art. 1772 Cod civil),
actele între
vii având ca obiect terenuri (art. 67, alin. 1 din Legea 18/1991), etc.
Instituirea de către lege
a formei autentice este
determinată de anumite motive: se atenţionează părţile
asupra importanţei pe care o au
anumite acte juridice, pentru patrimoniul celor care le fac, se asigură
libertatea şi certitudinea consimţământului şi se exercită un control
al
societăţii prin organele statului, asupra actelor ce prezintă
importanţă
juridică ce depăşeşte interesele părţilor.
Forma autentică prezintă
unele trăsături. Astfel, ea este
incompatibilă cu manifestarea tacită de voinţă (aceasta trebuind să
fie, deci
expresă), este exclusivă, în sensul că pentru anumit act juridic
solemn, trebuie
îndeplinită o anumită formă. De asemenea, este un element constitutiv
esenţial
al actului juridic şi, în consecinţă, nerespectarea lui atrage
nulitatea
absolută a actului juridic respectiv.
3.
lipsa ori nevalabilitatea
autorizaţiei
administrative
Astfel, potrivit art. 35
din Legea 64/1995 “în afară de
cazurile
prevăzute de prezenta lege sau de cele autorizate de tribunal, orice
constituire de garanţii personale sau reale, efectuate după
înregistrarea
cererii debitorului sau după expirarea termenului pentru contestarea
cererilor
creditorilor de către debitor ori după respingerea contestaţiei
debitorului
împotriva acestor cereri,va fi nulă”. De asemenea, în alineatul 1 din
art. 37
al aceleiaşi legi se spune că “după deschiderea procedurii de
reorganizare este
interzis conducătorilor debitorului, sub sancţiunea nulităţii, să
înstrăineze,
fără acordul tribunalului, acţiunile sau părţile lor sociale deţinute
la
debitorul care face obiectul acestei proceduri”.
4.
încălcarea ordinii publice
În art. 5 Cod civil, se
precizează “nu se poate deroga prin
convenţii sau dispoziţii particulare de la legile care interesează
ordinea
publică şi bunele moravuri”. De asemenea, art. 966 dispune că
“obligaţia …
fondată pe o cauză … nelicită nu poate avea nici un efect” iar art. 968
prevede
că o cauză “este nelicită când este prohibită de
legi, când este contrară bunelor
moravuri şi ordinii publice”. Aşadar,
voinţa juridică trebuie să respecte legile care
interesează ordinea publică.
Dispoziţiile
legale care interesează ordinea publică sunt, în totalitatea
lor, norme imperative, de la care nu se poate deroga prin act juridic,
sub
sancţiunea nulităţii absolute.
5.
frauda legii
Un act juridic se
socoteşte săvârşit în frauda legii când
anumite norme legale sunt folosite nu în scopul în care au fost
edictate, ci
pentru eludarea altor norme legale imperative. Fiind o încercare de
abatere legii de la finalitatea ei,
fraudarea legii constituie un abuz de drept, sancţionat (explicit sau
implicit)
printr-o serie de dispoziţii legale (art. 1 şi 3 din Decretul 31/1954,
art.
1203 Cod civil, art. 723 Cod proc. civilă).
Aplicarea legii, în litera
şi spiritul ei, este o
necesitate de interes obştesc şi de aceea actele juridice săvârşite în
frauda
legii sunt sancţionate cu nulitate absolută.
Frauda se seosebeşte de
dol,deşi are un element comun cu
acesta:
reaua –
credinţă a autorului ei.
În timp ce dolul se
exercită asupra uneia din părţile
actului juridic, al cărui consimţământ îl viciază, frauda se săvârşeşte
de
părţi în dauna terţilor, lăsând nealterat consimţământul părţilor, în
vederea
realizării unui folos injust pentru cei ce fraudează.
Interesul distincţiei
dintre fraudă şi dol constă în
faptul că cea dintâi este sancţinată cu nulitatea absolută a actului
juridic,
iar cea din urmă atrage nulitatea relativă.
|